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憲法視閾下司法規(guī)律規(guī)范內(nèi)涵與制度改革路徑

發(fā)布時間:2020-07-28 來源: 不忘初心 點擊:

 憲法視閾下司法規(guī)律的規(guī)范內(nèi)涵與制度改革路徑 摘要: 司法規(guī)律在全面深化司法體制改革的背景下被提出。從司法權(quán)合法性的根本依據(jù)以及為司法規(guī)律提供根本理論支撐的雙重角度看,司法規(guī)律的探討應(yīng)該上升到憲法層面。理解司法規(guī)律的內(nèi)涵須厘清司法與黨、司法與人大、司法與行政的三重關(guān)系;同時,審判、監(jiān)督、獨立、辯護和分工是把握司法規(guī)律內(nèi)涵的五個關(guān)鍵詞。在此基礎(chǔ)上,形成尊重司法規(guī)律的制度改革思路,包括實現(xiàn)司法的去行政化,探索法宏和檢察宏的職業(yè)化以及走向人權(quán)的憲法保障。

 一、引言:

 “ 司法規(guī)律 ” 的概念解析

 十八屆三中全會以來,在中央層面多次提出司法規(guī)律的概念。2014 年 7 月 15 日,中共中央政治局委員、中央政法委書記孟建柱在司法體制改革試點工作座談會上指出,扎實推進司法體制改革,走出一條具有中國社會主義特色、符合司法規(guī)律的改革之路。

 [1] 2015 年 1 月 20 日,在中央政法工作會議上,中共中央政治局委員、中央政法委書記孟建柱指出,要在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,堅持走具有中國社會主義特色、符合司法規(guī)律的改革之路,努力創(chuàng)造更高水平的社會主義司法文明。

 [2] 隨后,在《最高人民法 院 關(guān) 于 全 面 深 化 人 民 法 院 改 革 的 意 見 —— 人 民 法 院 第 四 個 五 年 改 革 綱 要(2014--2018)》 [3] 中,尊重司法規(guī)律,體現(xiàn)司法權(quán)力屬性被作為全面深化人民法院改革的基本原則之一。并具體指出,人民法院深化司法改革,應(yīng)當嚴格遵循審判權(quán)作為判斷權(quán)和裁量權(quán)的權(quán)力運行規(guī)律,彰顯審判權(quán)的中央事權(quán)屬性,突出審判在訴訟制度中的中心地位,使改革成果能夠充分體現(xiàn)審判權(quán)的獨立性、中立性、程序性和終局性特征。同時,在《最高人民檢察院關(guān)于深化檢察改革的意見(2013—2017 年工作規(guī)劃)》(2015 年修訂版)

 [4] 中,堅持正確的檢察工作發(fā)展理念和司法理念作為基本原則之一。并具體指出,運用法治思維和法治方式,遵循司法活動和檢察工作規(guī)律,按照“六觀”、“六個有機統(tǒng)一”和“四個必須”等檢察工作正確發(fā)展理念和司法理念深化改革,著力解決與全面推進依法治國要求不適應(yīng)、不符合、不協(xié)調(diào)的突出問題,促進檢察工作科學(xué)發(fā)展。

 綜上,其一,從背景上看,司法規(guī)律是黨的十八屆三中全會之后,被重新提出來的重要概念。十八屆三中全會指出,全面深化改革的總目標是完善和發(fā)展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。其中,健全司法權(quán)力運行機制和

 完善人權(quán)司法保障制度是作為全面深化改革重要內(nèi)容之一的推進法治中國建設(shè)的具體制度安排。十八屆四中全會明確指出,依法治國,是堅持和發(fā)展中國特色社會主義的本質(zhì)要求和重要保障,是實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求。堅持依法治國首先要堅持依憲治國。因此,深化司法體制改革是在堅持依憲治國要求下,實現(xiàn)國家治理現(xiàn)代化的重要部署。而國家治理現(xiàn)代化要求以尊重憲法和法律權(quán)威為前提,科學(xué)進行制度變革。其二,從功能上看,司法規(guī)律是深化司法體制改革的重要理論支撐。司法體制改革主要包括司法管理體制和司法權(quán)力運行機制的改革兩大方面。這要求認真研究司法權(quán)的屬性、內(nèi)涵及司法活動的規(guī)律。實現(xiàn)司法公正,從而提高司法公信力是深化司法體制改革的直接目的。亦即人民相信法律、相信司法能夠維護社會正義。因此,尊重和實現(xiàn)司法權(quán)的功能以及司法活動的規(guī)律是實現(xiàn)深化司法體制改革目標的理論基礎(chǔ)。其三,從內(nèi)容上看,不同于以往相同或相似的提法,司法規(guī)律的概念應(yīng)具有全新內(nèi)涵。我國權(quán)威的法學(xué)教科書上認為,司法是指法的適用,具有很強的權(quán)威性和專業(yè)性。

 [5] 所謂規(guī)律,是指事物之間的內(nèi)在本質(zhì)聯(lián)系。

 [6] 因此,在全面深化司法體制改革的要求下探討司法規(guī)律,首先,應(yīng)注重其本質(zhì)性。司法規(guī)律的法律性是其本質(zhì)性的集中體現(xiàn)。依據(jù)法律的規(guī)范等級理論 [7] ,憲法是司法規(guī)律本質(zhì)屬性的根本體現(xiàn)。同時,探討司法規(guī)律,也應(yīng)避免之前進行的司法體制改革中所出現(xiàn)的主要問題 。

 即在歷次的司法體制改革中,主要是用西方的概念來描述司法改革的理論背景和方向,幾乎均在實質(zhì)上的制度設(shè)計時回避掉了憲法,頂層設(shè)計協(xié)同性不夠,基本上脫離我國人民代表大會制度來談?wù)撍痉ǜ母铩I踔量梢哉f,違憲成為司法體制改革的基本特色。

 [8]

 二、司法規(guī)律的憲法依據(jù)

 全面推進依法治國首先要堅持依憲治國,因此,對司法規(guī)律的內(nèi)涵界定須從憲法層面上探討。事實上,不僅僅是司法體制改革,全面深化改革,務(wù)必明確憲法法律界限,“變法”必須“依法”。

 [9] 換句話說,應(yīng)堅持依憲改革。

 (一)憲法是司法權(quán)合法性的根本依據(jù) 近現(xiàn)代意義上的憲法,在內(nèi)容上,一般都分為國家統(tǒng)治機構(gòu)和國民基本權(quán)利的保障兩大部分。

 [10] 公民和國家是憲法關(guān)系中最主要的主體。就國家而言,對國家權(quán)力的配置,是憲法的一個重要功能,在各國憲法中都有充分的體現(xiàn)。憲法是政權(quán)合法性的依據(jù),是國家權(quán)力的根據(jù)。換句話說,所有的國家權(quán)力均須以憲法為根本合法性依據(jù),從根本上講,憲法之外無權(quán)力。憲法以權(quán)力調(diào)控為主要對象,明確規(guī)定了國家權(quán)力的所屬、配置和限制,因此人們將其稱為權(quán)力之法。憲法是權(quán)力之法,主要是基于憲法對權(quán)力的調(diào)整和控制功能而言的。

 [11] 憲法對國家權(quán)力的配置包括兩個方面,即縱向配

 置和橫向配置?v向配置在于調(diào)整中央與地方的關(guān)系,橫向配置在于形成權(quán)力的分工與制約,一般設(shè)置立法、行政、司法三權(quán)。

 作為重要的國家權(quán)力,司法權(quán)的設(shè)置、運行以及與其他國家權(quán)力的關(guān)系均須憲法為之提供根本的合法性依據(jù)。在概念上,有狹義與廣義兩種解釋。狹義的司法權(quán)指的是審判權(quán),即憲法設(shè)置的審判機關(guān)通過訴訟案件的審訊、判決以執(zhí)行法律權(quán);廣義的司法權(quán)則除審判權(quán)之外,還包括仲裁、調(diào)解、公證、對公務(wù)員的懲戒以及對法官和律師的培訓(xùn)與任用等多方面的權(quán)力,有的國家還把法律的違憲審查權(quán)置于司法權(quán)之內(nèi),稱之為司法審查。

 [12] 在功能上,司法權(quán)以其中立性、終極性的特點,在國家權(quán)力中起到“定紛止爭”的功能,對于國家權(quán)力運行的合法性及相互平衡性具有不可替代的作用。

。ǘ⿷椃樗痉ㄒ(guī)律提供根本理論支撐 在理論上,所謂司法規(guī)律,是指尊重司法權(quán)的權(quán)力屬性以及司法活動的規(guī)律,從而發(fā)揮司法權(quán)的應(yīng)有功能。一般而言,司法權(quán)的功能包括兩個方面,即維持社會正義與保障合法權(quán)益。

 首先,就維持社會正義而言。所謂公平正義,就是讓民眾受到法律的公正對待。平等是社會主義法律的基本屬性,平等權(quán)是法律屬性在權(quán)利體系中的價值體現(xiàn)。因此,公平正義實質(zhì)上是憲法上平等權(quán)在法律中的保障及落實。另外,從法理上講,公平正義是指公平作為核心的法律價值所塑造的社會有序狀態(tài)。在實證法上,憲法規(guī)范作為最高位階的法律規(guī)范,為作為法律原則及核心規(guī)則的公平正義,提供根本法上的規(guī)范保障。

 其次,就保障合法權(quán)益而言。盡管規(guī)范國家權(quán)力和保障公民權(quán)利是憲法的兩大實質(zhì)內(nèi)容,但核心是保障人權(quán)。國家權(quán)力本質(zhì)上屬于人民主權(quán),而人民主權(quán)的內(nèi)核是人民權(quán)利及利益。所以國家權(quán)力不過是公民權(quán)利的集中化、強烈化、權(quán)威化以及公共化而已,而它產(chǎn)生和運行的最終目的也就是為了保障和實現(xiàn)公民權(quán)利和人民利益,增進公眾福利。而人民權(quán)利,通過人民概念到公民概念的法律轉(zhuǎn)化,最根本最全面地體現(xiàn)在憲法當中。憲法是人權(quán)和公民權(quán)利的保障書。人權(quán)的司法保障不僅僅是部門法的保障,最終應(yīng)實現(xiàn)人權(quán)的憲法保障。

 三、司法規(guī)律的憲法內(nèi)涵解構(gòu)

 國家治理現(xiàn)代化的實質(zhì)是法治化,依法治國首先要依憲治國,因此,國家治理的現(xiàn)代化本質(zhì)上指國家和社會的治理走向憲法治理。也就說將國家的發(fā)展與改革以及政治生活、經(jīng)濟社會生活納入憲法與法治的軌道。[13] 憲法治理要求全社會形成憲法共識,即憲法的價值成為國家與社會發(fā)展的基石。

 憲法規(guī)范是憲法價值的體現(xiàn),是法律規(guī)范的依據(jù),是最高位階的法律規(guī)范。憲法規(guī)范主要體現(xiàn)在憲法文本中。有學(xué)者指出,一國憲法發(fā)展首先以文本為基礎(chǔ),調(diào)整國家與社會生活的根本依據(jù)是憲法文本。憲法學(xué)研究應(yīng)該以文本為中心,而且在實踐上和理論上,均要以對文本的理解、解釋為基本內(nèi)容。

 [14] 大陸法系國家普遍主張從成文法開始理解和闡釋法律規(guī)則。有學(xué)者指出:“以憲法文本為中心是憲法學(xué)研究在憲法實務(wù)和憲法理論兩個方面的基本共識。” [15] 事實上,在英美法系國家,文本主義也甚為盛行。所謂文本主義,《美國憲法百科全書》的解釋是:“法官應(yīng)該盡最大可能主要依據(jù)憲法自身的語言來解決憲法問題。由文本來引導(dǎo)判決,并形成對文本的理解, 而不是考慮其他因素, 諸如制憲原意、批準者意圖、歷史、從憲法文本推論出的原理、變化著的環(huán)境、對社會價值的司法解讀, 乃至司法先例等。” [16] 因此,在憲法層面上探討司法規(guī)律的內(nèi)涵,須以憲法文本為基本依據(jù)。

。ㄒ唬┌盐账痉ㄒ(guī)律內(nèi)涵的三重關(guān)系 1. 司法與黨。我國現(xiàn)行憲法明確了中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)地位,主要規(guī)定在現(xiàn)行憲法序言第五、七、十自然段。第五自然段指出中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人民結(jié)束自 1840 年以來的半殖民地、半封建社會的歷史事實;第七及第十自然段強調(diào)中國共產(chǎn)黨在國家政治、經(jīng)濟、社會建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。這包括了兩個層面的正當性,即歷史正當性和政治正當性。

 [17] 從歷史正當性看,中國近代史中屈辱的一頁,在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)束;從政治正當性看,確認政權(quán)的合法性是憲法的重要功能,而現(xiàn)有的人民民主政權(quán)是在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下取得的。因此,從憲法上看,司法與黨的關(guān)系,是把握司法規(guī)律內(nèi)涵的最重要的第一重關(guān)系。從司法權(quán)的政治基礎(chǔ)看,司法是我國社會主義各項建設(shè)事業(yè)中的重要內(nèi)容,因此,政治上需接受黨的領(lǐng)導(dǎo);從司法權(quán)的權(quán)力屬性看,權(quán)力法定、權(quán)力憲定是近代以來法治社會的基本要求,法治作為治國理政的基本方式,意味著黨的領(lǐng)導(dǎo)必須以法治方式體現(xiàn),因此司法權(quán)本身的內(nèi)涵及權(quán)力運行規(guī)律應(yīng)被尊重并推行。正如《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》所指出的,黨的領(lǐng)導(dǎo)是社會主義法治最根本的保證。黨的領(lǐng)導(dǎo)必須依靠社會主義法治。亦如 1979 年 9月 9 日中共中央發(fā)布的《關(guān)于堅決保證刑法、刑事訴訟法切實實施的指示》(即中共中央 1979 年第 64 號文件)所指出的:國家法律是黨領(lǐng)導(dǎo)制定的,司法機關(guān)是黨領(lǐng)導(dǎo)建立的,任何人不尊重法律和司法機關(guān)的職權(quán),這首先就是損害黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的威信。[18]

 2. 司法與人大,F(xiàn)行憲法明確規(guī)定了我國以人民代表大會為核心的政治體制,這不同于美國等西方國家的三權(quán)分立體制。所謂三權(quán)分立是指,在確認人民主權(quán)的基礎(chǔ)上,形成立法、行政、司法彼此獨立的三權(quán),三者之間,沒有產(chǎn)生與被產(chǎn)生的關(guān)系,但彼此相互制約。我國確立人民代表制度為政體,其權(quán)力配置邏輯是,首先確認人民

 是主權(quán)者,從主權(quán)者到國家管理者的轉(zhuǎn)換,通過人民代表大會這一途徑實現(xiàn),人民代表大會是國家的權(quán)力機關(guān),其他機關(guān)包括司法機關(guān)由人民代表大會產(chǎn)生,對其負責(zé),受其監(jiān)督。但需要明確的是,司法權(quán)力由人大配置,但并非由人大直接產(chǎn)生;司法機關(guān)由人大產(chǎn)生,但并非司法人員由人大產(chǎn)生,因此司法權(quán)的運行即便在人大制度的框架下,仍有遵照既有規(guī)律的空間。

 3. 司法與行政。在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政權(quán)內(nèi),在人民代表大會制度的政體中,司法與行政是兩項獨立的權(quán)力。一般理論上看,司法權(quán)與行政權(quán)在概念及屬性上迥然不同。拉德布魯赫曾指出:“司法不僅不能與行政共存于同一機關(guān)中,而且也不可以隸屬于行政:司法不依賴于行政!” [19] 與行政權(quán)的執(zhí)行性、強制性、主動性、效率性等不同,程序性、中立性與終極性是司法權(quán)的本質(zhì)特點。制度實踐上看,現(xiàn)行憲法明確規(guī)定了六大中央國家機關(guān)以及與之對應(yīng)的地方國家機關(guān),不管是中央還是地方層面,司法機關(guān)與行政機關(guān)均是不同的機關(guān)。而且現(xiàn)行憲法在第三章第七節(jié)專門規(guī)定人民法院和人民檢察院,意在強調(diào)相對于行政機關(guān),司法機關(guān)的獨立性及特殊性。

。ǘ├斫馑痉ㄒ(guī)律內(nèi)涵的五個關(guān)鍵詞 1. 審判。現(xiàn)行憲法第 123 條規(guī)定:“中華人民共和國人民法院是國家的審判機關(guān)。”可從以下兩個角度,理解我國憲法上“審判”的內(nèi)涵。其一,從審判作為法律程序的角度來看。辭海等權(quán)威工具書,多數(shù)將審判解釋為法院對案件進行審理和判決的統(tǒng)稱,并認為審判是訴訟程序的中心階段。

 [20] 刑事訴訟法學(xué)者主張,審判中心主義是法治國家公認的一條基本刑事司法原則, 它是民主社會公正徹底地解決政府與個人之間利益沖突的客觀需要。

 [21] 事實上,審判中心主義應(yīng)體現(xiàn)在所有的法律程序中。從理論上講,司法權(quán)實質(zhì)上是裁判權(quán)。司法權(quán)被憲法賦予代表法律、代表國家及社會共同體的裁量權(quán)力,可對任何涉法行為及活動進行法律評判。而審判,則是針對進入訴訟程序的行為及事實進行法律上的定性,因而,從司法權(quán)的本質(zhì)及功能上看,審判應(yīng)成為司法活動的中心,任何事實及行為在法律訴訟程序中的最終定性,均應(yīng)該通過審判的方式進行。例如刑事訴訟法第 12 條規(guī)定:“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。”其二,從審判作為公民權(quán)利的角度來看。公正審判權(quán)在理論上被普遍視為一項憲法性權(quán)利。如日本學(xué)者谷口安平把受審判權(quán)和言論自由等一樣作為基本權(quán)利。[22] 我國學(xué)者普遍將其納入獲得權(quán)利救濟的權(quán)利范疇。

 [23] 實證法上,二戰(zhàn)以后,公正審判權(quán)逐步成為國際社會公認的一項基本人權(quán)。如 2001 年 4 月聯(lián)合國人權(quán)事務(wù)委員會采納了第 29 號一般性評論,規(guī)定《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》所規(guī)定的受審判權(quán)應(yīng)是一項不可克減的權(quán)利,即便是在國家遇到公共緊急狀態(tài)、國家災(zāi)害或戰(zhàn)爭狀態(tài)下,國家也不能取消受審判權(quán)或減弱對受審判權(quán)的保護。

 [24]

 2. 監(jiān)督。現(xiàn)行憲法將檢察院首先定性為法律監(jiān)督機關(guān)。第 129 條規(guī)定:“中華人民共和國人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。”辭海等權(quán)威工具書把監(jiān)督權(quán)分為三層含義,即公民監(jiān)督權(quán),國家權(quán)力機關(guān)的監(jiān)督以及法律監(jiān)督。

 [25] 從字面意義上看,監(jiān)督權(quán)包括監(jiān)督權(quán)利和監(jiān)督權(quán)力,前者屬于公民的一項基本權(quán)利,后者屬于國家權(quán)力的范疇。與公民的監(jiān)督權(quán)利不同,作為國家權(quán)力的構(gòu)成要素,監(jiān)督權(quán)具有特定的民主功能。從價值層面看,監(jiān)督權(quán)比執(zhí)行權(quán)有著更為鮮明的民主氣質(zhì)和價值蘊含。監(jiān)督權(quán)是權(quán)力運行過程中不可或缺的保障性機制,可以對權(quán)力可能出現(xiàn)的偏差和背離進行預(yù)防、控制和糾正。在我國,監(jiān)督權(quán)力包括人民代表大會的權(quán)力監(jiān)督和檢察院的法律監(jiān)督。很明顯,憲法第 129 條的規(guī)定,僅指法律監(jiān)督。所謂法律監(jiān)督,是指作為司法權(quán)的一種,有權(quán)針對所有性質(zhì)的司法活動進行監(jiān)督,從而保障司法行為的合法性。然而,長期以來,人們對檢察院的法律監(jiān)督職能主要關(guān)注的是刑事訴訟領(lǐng)域,這無疑降低了法律監(jiān)督的職能。

 以行政訴訟為例,為了改變行政訴訟的雙方格局,充分發(fā)揮行政訴訟的應(yīng)用功能,應(yīng)建立檢察院充分參與的行政公訴制度。行政法在理論上歷來被稱之為動態(tài)的憲法,行政訴訟法是保障憲法權(quán)利實現(xiàn)的基本程序法。[26] 行政訴訟法通過“民告官”制度的設(shè)計,期冀達到控制和規(guī)范行政權(quán)的目的,這是憲法權(quán)力之法功能的具體體現(xiàn)。但在目前的行政訴訟制度設(shè)計中,行政機關(guān)和相對人雙方明顯處于不對等地位,而且行政權(quán)事實上相對于司法權(quán)明顯強勢,法院權(quán)力在行使上又具有一定消極性,因此導(dǎo)致行政訴訟應(yīng)有的控權(quán)功能并未完全發(fā)揮。在行政訴訟中,檢察機關(guān)參與到行政訴訟中來可形成各訴訟主體新的力量平衡,即行政公訴制度的建構(gòu)。在沒有適格原告的情況下,檢察機關(guān)認為行政機關(guān)的行為違反法律規(guī)定,侵害公民、法人和其他組織合法權(quán)益,損害國家和社會公共利益,依照行政訴訟程序向法院提起公訴,提請法院進行審理并作出裁判。行政公訴制度通過強化人民檢察機關(guān)法律監(jiān)督的功能,有效制約和規(guī)范行政權(quán),增強公民在行政訴訟中的訴訟利益預(yù)期,彰顯司法保護人民正當利益的價值。

 3. 獨立。現(xiàn)行憲法第 126 條規(guī)定:“人民法院依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。”第 131 規(guī)定:“人民檢察院依照法律規(guī)定獨立行使檢察權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。”要正確理解該兩條的規(guī)定,須明晰與之密切相關(guān)的司法獨立的概念。司法獨立是西方國家普遍確認的一條基本原則。首先,司法獨立是指司法權(quán)的獨立。即司法權(quán)是獨立于立法權(quán)和行政權(quán)以外的一種國家權(quán)力。其次,司法獨立是司法機關(guān)職能的獨立。一方面是指司法權(quán)只能由司法機關(guān)獨立行使,其他國家機關(guān)不能行使應(yīng)當由司法機關(guān)行使的權(quán)力,也不得控制和干涉司法機關(guān)行使職權(quán);另一方面是指司法機關(guān)在進行司法活動時,只服從國家的憲法和法律,不受同級司法機關(guān)或上級司法機關(guān)干涉。再次,司法獨立是法官的獨立。要

 保證司法機關(guān)客觀公正地進行審判,除要求司法機關(guān)的工作不受其他機關(guān)的干涉外,還要求法官的意志不受其他因素的干擾,即法官只服從法律和良心。

 很明顯,我國憲法的規(guī)定與西方語境下的司法獨立在內(nèi)涵上有較大區(qū)別。首先,我國憲法上并無使用司法獨立的概念,依法獨立行使審判權(quán)和依法獨立行使檢察權(quán)具有特定的內(nèi)涵,即便兩者相加也不等同于西方語境下的司法獨立;其次,司法在政治上要接受中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),同時,司法機關(guān)由人民代表大會產(chǎn)生,并對人大負責(zé),受人大監(jiān)督;再次,我國的審判權(quán)獨立和檢察權(quán)獨立主要強調(diào)相對于行政權(quán)的獨立;最后,在我國人民法院要接受人民檢察院的監(jiān)督,人民法院內(nèi)部為上下級的監(jiān)督關(guān)系,人民檢察院內(nèi)部為上下級的垂直領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。

 4. 辯護,F(xiàn)行憲法第 125 條規(guī)定:“人民法院審理案件,除法律規(guī)定的特別情況外,一律公開進行。被告人有權(quán)獲得辯護。”公民與國家的關(guān)系是憲法上最主要的內(nèi)容。按照近代以來的社會契約理論,公民的國家的關(guān)系被普遍描述為:“公民權(quán)利產(chǎn)生國家權(quán)力,國家權(quán)力服務(wù)公民權(quán)利,公民權(quán)利制約國家權(quán)力。” [27] 公民為了公共利益,共同商定契約,將一部分公民權(quán)利讓渡出來,產(chǎn)生國家權(quán)力。一方面,國家權(quán)力要服務(wù)公民權(quán)利,接受公民權(quán)利的監(jiān)督;另一方面,公民也要接受因國家權(quán)力行使而形成的國家行為的約束,如接受司法審判。審判中的辯護權(quán),是憲法上進一步調(diào)整國家與公民關(guān)系的必然反映,是約束國家權(quán)力的理論要求。

 公民不能行使或者不能充分行使辯護權(quán),就無法保證公民受到公正審判,國家權(quán)力的合理界限會被超越,國家權(quán)力的價值會因此降低,從而,公民與國家的關(guān)系會偏離正常軌道,這既不利于公民權(quán)利的有效保障,也不利于國家權(quán)力的規(guī)范行使。除了我國憲法,世界各國憲法均普遍規(guī)定公民的辯護權(quán)。如 1947 年 《意大利憲法》 第 24條規(guī)定: “所有人都可起訴,以保護自己的權(quán)利和合法利益。在訴訟的任何階段和任何情況下,辯護均為不得侵犯之權(quán)利。應(yīng)以特別法規(guī)保障貧窮者擁有在任何法院起訴和辯護的手段。” 5. 分工,F(xiàn)行憲法第 135 條規(guī)定:“人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)辦理刑事案件,應(yīng)當分工負責(zé),互相配合,互相制約,以保證準確有效地執(zhí)行法律。”在我國的刑事司法活動中,形成特有的法院、檢察院和公安機關(guān)分工、配合、制約的關(guān)系。

 這包括兩個層面的涵義:首先,三機關(guān)關(guān)系的合理定位。中共八大報告曾首先將三機關(guān)的順序表述為“公安機關(guān)、檢察機關(guān)和法院”。作為執(zhí)政黨的重要文件,八大報告對三機關(guān)的排序應(yīng)當是非常慎重的。在當時的條件下具有現(xiàn)實的合理性。但后來隨著大躍進以及文革的進行,三機關(guān)的正常關(guān)系完全被打破,公安機關(guān)處于優(yōu)勢地位,司法機關(guān)幾近癱瘓。現(xiàn)行憲法第 135 條規(guī)定了三者在辦理刑事案件中的分工配合關(guān)系,而且表述順序是人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)。但由于沒有認真理解和貫徹

 憲法的規(guī)定,再加上幾十年來形成的慣性思維,在實際的刑事司法活動中,截至目前三機關(guān)的排序,人們習(xí)慣性的表述還是“公檢法”。公安機關(guān)的過度優(yōu)勢地位,制約了司法機關(guān)職能發(fā)揮,F(xiàn)行憲法規(guī)定的“分工負責(zé),互相配合,互相制約”是一個完整的規(guī)范體系。其中,“分工負責(zé)”表明的是它們的憲法職權(quán),“互相配合”體現(xiàn)的是工作上的街接程序,“互相制約”是三機關(guān)相互關(guān)系的核心價值。為此,有學(xué)者指出,這一原則體現(xiàn)了兩種服從關(guān)系:在價值理念上,效率服從于公平、配合服從于制約;在工作程序上,偵查服從于起訴、起訴服從于審判。

 [28] 這與《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》所明確的“推進以審判為中心的訴訟制度改革”的要求是一致的。憲法上“公檢法”的表述強調(diào)在刑事司法活動中,應(yīng)該以司法權(quán)為主導(dǎo),以審判權(quán)為中心,尊重司法規(guī)律,回歸司法本質(zhì)。因此不管是從貫徹憲法規(guī)定的角度,還是尊重司法規(guī)律的現(xiàn)實要求,須定位三者的合理關(guān)系,應(yīng)實現(xiàn)從“公檢法”到“法檢公”的轉(zhuǎn)變。

 其次,三機關(guān)職權(quán)的各司其責(zé)。在三機關(guān)中,公安機關(guān)屬于行政機關(guān),因此,其在刑事司法中行使的職權(quán)屬于行政權(quán),主要包括帶有執(zhí)行性的、以及為司法審判提供證據(jù)、線索等偵查行為;檢察院除了履行法律監(jiān)督的職能,還須承擔(dān)公訴人的角色;法院是刑事司法活動的中心,是刑事判決的關(guān)鍵和終局者。對此,刑事訴訟法第三條規(guī)定:“對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審,由公安機關(guān)負責(zé)。檢察、批準逮捕、檢察機關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴,由人民檢察院負責(zé)。審判由人民法院負責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外,其他任何機關(guān)、團體和個人都無權(quán)行使這些權(quán)力。” 綜上,憲法視閾把握司法規(guī)律的內(nèi)涵,應(yīng)明晰審判機關(guān)和法律監(jiān)督機關(guān)的職能、地位,厘清司法機關(guān)與黨和人大以及行政機關(guān)的關(guān)系,確立審判職能的中心地位,充分保障辯護權(quán)等基本人權(quán)。

 四、尊重司法規(guī)律的制度改革路徑

。ㄒ唬⿲崿F(xiàn)司法的去行政化 行政化、地方化被普遍認為是司法權(quán)行使中的最大弊病,成為影響我國司法獨立行使職權(quán)的兩大“頑疾”。

 [29] 司法的人財物受制于當?shù)卣,?dǎo)致地方化色彩濃重、行政化傾向明顯。所謂司法的行政化,即以行政的目的、構(gòu)造、方法、機理及效果取代司法自身的內(nèi)容,形成以行政方式操作的司法。司法行政化過度發(fā)展的危害主要表現(xiàn)在不能堅守司法的目的和價值;以管理權(quán)干預(yù)審判,案件質(zhì)量缺乏保證;行政程序疊床架屋,部分案件訴訟效率低下;司法權(quán)威難以建立,司法公信力有下降的趨勢等幾大方面。[30] 而司法的地方化主要表現(xiàn)為基于地方利益干涉司法,從而破壞國家法制統(tǒng)一,易形成司法腐敗。早在 1999 年,《人民法院第一個五年改革綱要》就明確指出,司法活動中的地方保護主義產(chǎn)生、蔓延,嚴重危害我國社會主義法制的統(tǒng)一和權(quán)威。

 審判工作的行政管理模式,不適應(yīng)審判工作的特點和規(guī)律,嚴重影響人民法院職能作用的充分發(fā)揮。

 司法地方化本質(zhì)上屬于司法行政化。首先,司法地方化是地方黨委、政府等基于地方利益對獨立行使審判權(quán)和檢察權(quán)的干涉,而所謂地方利益,不是指地方立法利益,也不存在地方司法利益,集中表現(xiàn)在地方行政利益;其次,司法地方化對獨立行使審判權(quán)和檢察權(quán)的干涉也是以行政或類行政化的方式體現(xiàn)的。司法權(quán)行政化,混淆了司法權(quán)與行政權(quán)的概念與功能,不尊重司法規(guī)律,阻礙司法公正及司法正義的實現(xiàn)。正如有學(xué)者指出的:“司法行政化違背司法的規(guī)律,將法院、法官及司法判斷過程納入行政體制的命令與服從關(guān)系之中,形成司法被行政‘格式化’的變態(tài)現(xiàn)象。” [31] 針對影響司法公正的司法行政化弊病,黨的十八屆三中及四中全會決定,對司法“去行政化”改革進行頂層設(shè)計。十八屆三中全會明確指出:“確保依法獨立公正行使審判權(quán)檢察權(quán)”。十八屆四中全會明確指出:“完善確保依法獨立公正行使審判權(quán)和檢察權(quán)的制度。各級黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部要支持法院、檢察院依法獨立公正行使職權(quán)。” 如果說司法是實現(xiàn)公平正義的最后一道防線,那么這道防線首先要阻隔的就是行政權(quán)的僭越。

 [32]

 因此,尊重司法規(guī)律首先要求司法權(quán)管理體制與運行體制去行政化。而首要之舉,在于司法機關(guān)設(shè)置的去行政化?山Y(jié)合行政區(qū)劃改革設(shè)計司法機關(guān)設(shè)置的去行政化。針對我國行政區(qū)劃設(shè)置不夠科學(xué),管理成本過高、效率運行底下,以及行政區(qū)經(jīng)濟等問題,學(xué)界普遍提出了行政區(qū)劃改革的呼聲。

 [33] 十八屆三中全會明確指出:“優(yōu)化行政區(qū)劃設(shè)置”?山Y(jié)合以憲法第 30 條為基礎(chǔ)的行政區(qū)劃改革及調(diào)整的思路 [34] ,逐步改變基層、中級、高級人民法院及同級人民檢驗院的設(shè)置與行政區(qū)劃完全一致的現(xiàn)狀。以四級法院的設(shè)置為例,憲法第 138 條規(guī)定:“中華人民共和國的首都是北京”,再加上我國單一制的國家結(jié)構(gòu)形式,這意味著我國的中央國家機關(guān)均應(yīng)設(shè)在北京,因此作為憲法上規(guī)定的六大中央國家機構(gòu)之一的最高人民法院不可能異地而設(shè)。高級人民法院在設(shè)置上可隨著省級行政區(qū)劃的改革而調(diào)整,但由于省級行政區(qū)劃的改革須謹慎進行,短期內(nèi)大面積改變省級法院的司法管轄區(qū)域不太現(xiàn)實;鶎尤嗣穹ㄔ旱乃痉▍^(qū)域調(diào)整隨著縣一級行政區(qū)劃改革可順利推進;而且即便縣一級行政區(qū)劃不進行改革,基層人民法院司法區(qū)域調(diào)整遇到的障礙也相對會較小,但是基層人民法院司法區(qū)域的調(diào)整對改變司法區(qū)域與行政區(qū)域一致化現(xiàn)象的全盤改革所起到的影響較小。因此,在改變市管縣體制為當前行政區(qū)劃改革主要內(nèi)容及突破口的條件下,綜合考慮司法管轄區(qū)域改革的順利進行以及預(yù)期影響,司法管轄區(qū)域改革的重心可放在中級法院層面。

 (二)探索法官和檢察官的職業(yè)化 現(xiàn)行憲法第 126 條和第 131 條關(guān)于審判權(quán)和檢察權(quán)獨立行使的規(guī)定,意味著司法活動應(yīng)實現(xiàn)專門化、專業(yè)化,這即包含著法官和檢察官的職業(yè)化要求。作為一項特殊

 職業(yè)活動,司法特指擁有司法權(quán)的機關(guān)及司法人員依照法定方式把法律規(guī)范應(yīng)用于具體案件的專門活動。司法權(quán)是一項專業(yè)性非常強的國家權(quán)力,這項權(quán)力只能由享有司法權(quán)的國家司法機關(guān)及其司法人員行使,其他任何國家機關(guān)、社會組織和個人都不能行使此項權(quán)力。司法人員的專業(yè)性和職業(yè)性是進行司法活動的必要條件。為此,《中共中央關(guān)于全面全面推進依法治國若干重大問題的決定》在關(guān)于“建設(shè)高素質(zhì)法治專門隊伍”的要求中專門指出“推進法治專門隊伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化,提高職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)水平”。

 現(xiàn)有《法官法》和《檢察官法》關(guān)于法官和檢察官的條件,專業(yè)性和職業(yè)性均較低,既與憲法規(guī)定不符,也與全面推進依法治國的具體要求不合。以法官為例,《法官法》第九條規(guī)定,擔(dān)任法官必須具備下列條件:(1)具有中華人民共和國國籍;(2)年滿二十三歲;(3)擁護中華人民共和國憲法;(4)有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的品行;(5)身體健康;(6)高等院校法律專業(yè)本科畢業(yè)或者高等院校非法律專業(yè)本科畢業(yè)具有法律專業(yè)知識,從事法律工作滿二年。當然因?qū)W歷差異以及擔(dān)任不同級別法院的法官在具體年限上有所不同。在上述六個條件中,國籍是公民資格的前提,屬于公民條件;條件二、四、五只是任國家公職人員的一般性條件;條件三僅要求擁護憲法過于原則,易流于形式;條件第六算是唯一的與擔(dān)任法官密切相關(guān)的條件,但是非法律本科的規(guī)定無疑無法保證法官的專業(yè)性。因此建議修改《法官法》和《檢察官法》的條件,提高司法職業(yè)門檻!斗ü俜ā逢P(guān)于法官的條件須滿足以下基本要求:首先,應(yīng)具有法律專業(yè)教育背景,并且有較高的憲法及法治素養(yǎng),這既是全面推進依法治國、增強全民法治觀念的一般性要求,更是推進法治專門隊伍提高職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)水平的必備條件;因此,除了偏遠和民族地區(qū),法學(xué)專業(yè)本科應(yīng)是基本條件;其次,應(yīng)具備一定的司法實踐經(jīng)驗,這意味著擔(dān)任法官的年齡不宜過低,否則無法具備足夠的司法素養(yǎng)以及對法律信念的堅持。再次,司法權(quán)和行政權(quán)、立法權(quán)的不同決定了,法官、檢察官的條件與行政官員、立法者也應(yīng)不同,因此法官、檢察官和立法機關(guān)工作人員、行政機關(guān)公務(wù)員按照同一方式招錄是不符合審判權(quán)和檢察權(quán)獨立行使的憲法規(guī)范的,應(yīng)該建立法官、檢察官招錄的專門制度。

。ㄈ┳呦蛉藱(quán)的憲法保障 司法規(guī)律的內(nèi)涵意味著,充分發(fā)揮司法權(quán)的功能,特別是實現(xiàn)司法對人權(quán)的有效保障。

 十八屆三中全會及四中全會均明確指出,加強人權(quán)司法保障。司法權(quán)基于其中立性和終極性的特點,成為“權(quán)利的庇護者”, [35] 因此,人權(quán)司法保障在人權(quán)保障中具有無可替代性和終極性,在某種意義上說,司法體制改革也是進一步激活司法保障人權(quán)的功能。“完善人權(quán)的司法保障制度,不僅是司法改革的重要內(nèi)容,更是法治中國建

 設(shè)的核心議題。

 [36] 有學(xué)者甚至認為:“完善人權(quán)司法保障制度,既是司法體制改革的一項艱巨任務(wù),又是檢驗深化司法體制改革好壞成敗的一個重要標準。” [37]

 強化訴訟過程中當事人和其他訴訟參與人的知情權(quán)、陳述權(quán)、辯護辯論權(quán)、申請權(quán)、申訴權(quán)的制度保障等無疑是當前人權(quán)司法保障的重要內(nèi)容。但是司法保障人權(quán)的內(nèi)涵應(yīng)更廣,應(yīng)該包括所有的基本權(quán)利甚至可涉及尚存在爭議的新型人權(quán)。

 [38] 自近現(xiàn)代意義的憲法出現(xiàn)以來,憲法即被視為“一張寫著人民權(quán)利的紙”。

 [39] 正如洛克所講,人們結(jié)成政治聯(lián)合的目的,就在于保護生來就有生命、自由和財產(chǎn)的權(quán)利, [40] 換句話說,憲法存續(xù)的正當性基礎(chǔ)就在于保障人權(quán)。因此,憲法層面探討司法規(guī)律,能從根本上對人權(quán)的司法保障提供體制支持和理論支撐。從人權(quán)司法保障的終極性功能來講,人權(quán)司法保障最終應(yīng)該走向憲法保障。首先,憲法保障的公民權(quán)利比部門法的規(guī)定更全面;其次,憲法能為公民權(quán)利提供根本依據(jù)及保障;最后,從法律規(guī)范等級體系理論 [41] 看,憲法的人權(quán)救濟相比部門法的人權(quán)救濟,處于更高位階,屬于最終程序,換句話說,憲法的人權(quán)救濟是部門法的人權(quán)救濟的補救。人權(quán)的憲法救濟是司法救濟的最后一道屏障。

 注釋: [1] 孟建柱:《走出一條符合司法規(guī)律的改革乊路》,載最后訪問時間:2015年 3 月 5 日。

 [2] 孟建柱:《切實提高政法機關(guān)服務(wù)大局的能力和水平》,載,最后訪問時間:2015 年 3 月 5 日。

 [3] 《最高人民法院關(guān)于全面深化人民法院改革的意見(全文)》,載最后訪問時間:2015 年 3 月 6 日。

 [4] 《關(guān)于深化檢察改革的意見》(2013—2017 年工作規(guī)刉),載最后訪問時間:2015 年 3 月 6 日。

 [5] 沈?qū)a靈主編:《法理學(xué)》,北京:高等教育出版社 1994 年版,第 344-345頁;張文顯主編:《法理學(xué)》,北京:法律出版社 1997 年版,第 365 頁;付

 子堂主編:《法理學(xué)初階》,北京:法律出版社 2013 年版,第 282-283 頁。

 [6] 《現(xiàn)代漢語詞典》(修訂本),北京:商務(wù)印書館 1996 年版,第 474 頁。

 [7] 凱爾森認為,決定另一個規(guī)范的創(chuàng)造的那個規(guī)范是高級規(guī)范,在一個國家的法律秩序等級體系中,憲法是最高一級。參見凱爾森:《法與國家的一般理論》,沈?qū)a靈譯,北京:中國大百科全書出版社 1996 年版,第 141-142 頁。

 [8] 李小明:《論司法改革的理論基礎(chǔ)及方向》,載《法律科學(xué)》2000 年第 5期;徐顯明:《司法改革須在憲法層面上推進》,載《法制日報》2003 年 3月 17 日;汪習(xí)根:《新一輪司法改革的理念創(chuàng)新與制度構(gòu)建—全國“深化司法體制改革”高端論壇綜述》,載《中南民族大學(xué)學(xué)報》(人文社會科學(xué)版)2014 年第 2 期;楊立新:《國家治理現(xiàn)代化與司法改革》,載《法制與社會發(fā)展》2014 年第 5 期。

 [9] 姜偉、付子堂、周尚君:《全面深化改革與全面推進依法治國關(guān)系論綱》,載《中國法學(xué)》2014 年第 6 期。

 [10] 吳擷英:《歐美國家關(guān)于憲法約束力的理論研究及司法實踐》,載《法學(xué)論文集(續(xù)集)》,北京:光明日報出版社 1985 年版,第 158 頁。

 [11] [英]戴維·米勒、韋農(nóng)·波格丹諾主編:《布萊克維爾政治學(xué)百科全書》,鄧正來等譯,北京:中國政法大學(xué)出版社 2002 年版,第 180 頁。

 [12] 何華輝:《比較憲法學(xué)》,武漢:武漢大學(xué)出版社 1988 年版,第 306頁。

 [13] 韓大元:《憲法與社會共識:從憲法統(tǒng)治到憲法治理》,載《交大法學(xué)》2012 年第 1 期。

 [14] 孫謙、韓大元主編:《世界各國憲法》,北京:中國檢察出版社 2012

 年版,《憲法典翻譯:歷史、意義與功能》第 5 頁。

 [15] 張翔:《憲法學(xué)研究為什么要以文本為中心》,載《浙江學(xué)刊》2006 年第 3 期。

 [16] Leonard W.Levy and Kenneth L.Karst,Encyclopedia of the American Constitution,Macmillan Reference USA,2000,p.2681. [17] 付子堂:《形成有力的法治保障體系》,載《求是》2015 年第 8 期。

 [18] 李雅云:《中國法治建設(shè)里程碑式的黨的文件—紈念中共中央發(fā)布<關(guān)于堅決保證刈法、刈事訴訟法切實實施的指示>25 周年》,載《法學(xué)》2004 年第 9 期。

 [19] [德]拉德布魯赫:《法學(xué)導(dǎo)論》,米健、朱林譯,北京:中國大百科全書出版社 1997 年版,第 101 頁。

 [20] 《辭!,上海:上海辭書出版社 1990 年版,第 1141 頁;《法學(xué)大辭典》,上海:上海辭書出版社 1998 年版,第 1145 頁;《法律辭海》,長春:吉林人民出版社 1998 年版,第 1148 頁。

 [21] 孫長永:《審判中心主義及其對刈事程序的影響》,載《現(xiàn)代法學(xué)》1999年第 4 期。

 [22] 宋冰:《程序正義與現(xiàn)代化》,北京:中國政法大學(xué)出版社 1996 年版,第 142 頁。

 [23] 林來梵:《從憲法規(guī)范到規(guī)范憲法—規(guī)范憲法學(xué)的一種前言》,北京:法律出版社 2001 年版,第 229-232 頁;韓大元、胡錦光:《憲法教學(xué)參考書》,北京:中國人民大學(xué)出版社 2003 年版,第 437-438 頁。

 [24] Marsha Wellknown Yee.HongKong" s Legal Obligation To Require

 Fair TrialFor Rendition,Columbia Law Review,Vol.102(1373). [25] 《辭!,上海:上海辭書出版社 1990 年版,第 1903 頁。

 [26] 龔祥瑞:《比較憲法和行政法》,北京:法律出版社 1985 年版,第 5頁;龔祥瑞:《行政訴訟法的重大意義》,載《群言》1989 年第 3 期。

 [27] 周葉中主編:《憲法》,北京:高等教育出版社、北京大學(xué)出版社 2000年版,第 256 頁。

 [28] 韓大元、于文豪:《法院、檢察院和公安機關(guān)的憲法關(guān)系》,載《法學(xué)研究》2011 年第 3 期。

 [29] 刋作翔:《中國司法地方保護主義乊批判—兼論“司法權(quán)國家化”的司法改革思路》,載《法學(xué)研究》2003 年第 1 期;徐昕、盧榮榮:《中國司法改革年度報告(2009)》,載《政法論壇》2010 年第 3 期;王申:《司法行政化管理與法宏獨立審判》,載《法學(xué)》2010 年第 6 期;陳衛(wèi)東:《司法機關(guān)依法獨立行使職權(quán)研究》,載《中國法學(xué)》2014 年第 2 期;張建偉:《超越地方主義和去行政化—司法體制改革的兩大目標和實現(xiàn)途徑》,載《法學(xué)雜志》2014 年第 3 期。

 [30] 龍宎智、袁堅:《深化改革背景下對司法行政化的遏制》,載《法學(xué)研究》2014 年第 1 期。

 [31] 張衛(wèi)平:《論我國法院體制的非行政化》,載《法商研究》2000 年第 3期。

 [32] 龔?fù)⑻骸饵h的領(lǐng)導(dǎo)與司法獨立關(guān)系乊我見》,載《法制與社會發(fā)展》2014 年第 6 期。

 [33] 任進:《進一步推動行政區(qū)刉改革》,載《學(xué)習(xí)時報》2011 年 10 月

 31 日;張震:《北京等地形成區(qū)刉調(diào)整的憲法分析—以我國中央與地方關(guān)系的法治化為視野》,載莫紈宍、翟國強主編:《憲法研究》(第 13 卷),北京:社會科學(xué)文獻出版社 2012 年版,第 223-226 頁。

 [34] 張震:《中國市制改革乊探討—以“市”的憲法內(nèi)涵為主線》,載《政治與法律》2015 年第 4 期。

 [35] [德]拉德布魯赫:《法學(xué)導(dǎo)論》,米健、朱林譯,北京:中國大百科全書出版社 1997 年版,第 100 頁。

 [36] 姜偉:《完善人權(quán)司法保障制度》,載《光明日報》2013 年 11 月 19 日。

 [37] 李林:《“完善人權(quán)司法保障制度”有何重大意義?》,載《光明日報》2013 年 11 月 28 日。

 [38] Philip Alston and Ryan Goodman,International Human Rights,Oxford and New York:Oxford University Press,2013,p.298. [39] 《刊寧全集》(第 12 卷),北京:人民出版社 1987 年版,第 50 頁。

 [40] [英]洛克:《政府論》(下篇),葉啟芳等譯,北京:商務(wù)印書館 1964年版,第 77 頁。

 [41] 凱爾森認為,決定另一個規(guī)范的創(chuàng)造的那個規(guī)范是高級規(guī)范,在一個國家的法律秩序等級體系中,憲法是最高一級。參見凱爾森:《法與國家的一般理論》,沈?qū)a靈譯,北京:中國大百科全書出版社 1996 年版,第 141-142頁。

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