對(duì)“媒體審判”觀點(diǎn)的不同看法:對(duì)愛情的看法和觀點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2020-02-24 來源: 人生感悟 點(diǎn)擊:
【摘要】近年來,不少案件由于媒體的報(bào)道引發(fā)了社會(huì)輿論“一邊倒”的情形,司法界和學(xué)界因而產(chǎn)生了“媒體審判”的擔(dān)憂。筆者認(rèn)為,輿論評(píng)價(jià)與法律評(píng)價(jià)完全是兩個(gè)不同層面的概念,至少在當(dāng)今中國以及今后一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),媒體還沒有如此大的力量,能夠真正左右司法審判的結(jié)果。
【關(guān)鍵詞】媒體審判 罪刑法定 無罪推定 新聞?shì)浾摫O(jiān)督
近年來,“媒體審判”(trial by media)一詞頻頻進(jìn)入公眾的視野。其典型案例是喧囂一時(shí)的劉涌案,法院判決從一審的死刑到二審的死緩,再審又改判死刑立即執(zhí)行,期間由于媒體報(bào)道的介入,引發(fā)了社會(huì)公眾輿論“一邊倒”的情形!皬埥鹬浮、“夾江打假案”等同樣由于媒體的連續(xù)報(bào)道而廣受關(guān)注,而張金柱的臨終之言“我是死在了媒體手里”更讓許多人感慨媒體影響了司法公正。
殺死張金柱、劉涌的真的是媒體嗎?筆者認(rèn)為,無論是從“罪刑法定”的角度,還是從“無罪推定”的角度來看,對(duì)媒體的指責(zé)都是不成立的。至少在當(dāng)今中國以及今后一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),媒體還沒有如此大的力量,能夠真正左右司法審判的結(jié)果。且從總體上來看,媒體發(fā)揮的正面作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于負(fù)面作用。
罪刑法定――理想與現(xiàn)實(shí)的交鋒
如今,當(dāng)一個(gè)新聞事件發(fā)生時(shí),媒體報(bào)道介入的時(shí)間越來越早。越來越多的案件在進(jìn)入司法審判程序時(shí),甚至在案件發(fā)生之時(shí)起,就已有媒體以社會(huì)新聞的形式進(jìn)行報(bào)道。有的報(bào)道以新聞追蹤的形式存在,甚至貫穿了司法審判的整個(gè)過程。一些學(xué)者提出,媒體是否利用了公眾輿論的力量向司法施壓,從而出現(xiàn)符合公眾的道德判斷、卻不符合“罪刑法定”原則的枉法裁判?
作為當(dāng)代刑法的剛性原則,罪刑法定原則的理論基礎(chǔ)最早來源于“刑法學(xué)之父”、意大利學(xué)者貝卡里亞的學(xué)說?v觀各國刑法,其精髓可歸納為“法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰”。其在法律適用上還有幾個(gè)重要的含義:一是時(shí)效原則,即認(rèn)定某一行為是否犯罪,須以行為時(shí)的法律規(guī)定為準(zhǔn);二是對(duì)于刑法的規(guī)定,法院不能作出超越法律原則、界限和法律原意的解釋;三是罪刑法定原則嚴(yán)格禁止類推。刑法中的罪刑法定原則是相對(duì)封建社會(huì)的罪刑擅斷而言的,確立這個(gè)原則,是現(xiàn)代刑事法律制度的一大進(jìn)步。罪刑法定原則于1997年在我國刑法中得以確立,成為我國刑法在法治化進(jìn)程中的一個(gè)里程碑。
罪刑法定的司法化,尤其是定罪活動(dòng)的法治化,首先需要解決的是司法獨(dú)立、法官獨(dú)立的問題。我國著名刑法學(xué)家、北京大學(xué)法學(xué)院陳興良教授在其文章《入罪與出罪:罪刑法定司法化的雙重考察》就曾提到,從這個(gè)意義上說,司法不獨(dú)立、法官不獨(dú)立是罪刑法定司法化的最大障礙。不可否認(rèn),能使法官受影響的因素很多,媒體報(bào)道只是其中的一種。我國現(xiàn)行的司法體制是當(dāng)?shù)厮痉ú块T要接受同級(jí)黨委尤其是當(dāng)?shù)卣ㄎ闹苯宇I(lǐng)導(dǎo),很多大案要案都要提交政法委,征詢意見,然后才下發(fā)審判結(jié)果。那么,如何保證黨政部門的干預(yù)能夠促進(jìn)司法公正而不是相反呢?如果法官素質(zhì)過硬,敢于并且善于獨(dú)立行使審判權(quán),何愁媒體對(duì)案件說三道四。相反,由于受輿論影響而不公正判決的案件,也恰好說明法官素質(zhì)不過硬是影響判決的根本原因。媒體報(bào)道所反應(yīng)的是公眾利益,所要追求的也是公正、客觀、公平,這與司法審判所追求的目標(biāo)是完全一致的。如果把影響司法公正的“帽子”全部加到媒體頭上,未免過于偏頗。
在劉涌案的一審之前和一審之后,多家媒體都刊載了內(nèi)容大致相同的有關(guān)該案的消息和通訊。這些消息和通訊反應(yīng)的事實(shí),無論是公安機(jī)關(guān)通過新聞發(fā)布會(huì)的方式向媒體發(fā)布的,還是公安機(jī)關(guān)專門向某些媒體提供的,都明顯具有公安機(jī)關(guān)利用媒體制造輿論的痕跡。在媒體的報(bào)道中還多次提到,偵破劉涌案不但得到沈陽市市委、市政府和人大的支持,中紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)此案作了重要批示。從中不難看出,劉涌案明顯存在一種政治“角力”:角力的一方是沈陽市公安局及其支持勢(shì)力,另一方則是劉涌的保護(hù)勢(shì)力。
其實(shí),和司法審判一樣,媒體報(bào)道也是受到各種社會(huì)因素所影響的,不可能做到完完全全的客觀。在西方有所謂“獨(dú)立調(diào)查”和“獨(dú)立撰稿人”的存在,比如美國著名的電視時(shí)事雜志《60分鐘》欄目,數(shù)千名獨(dú)立撰稿人遍布世界各地為其供稿。之所以采用“獨(dú)立調(diào)查”的形式,就是為了不以任何官方部門為背景、使記者在新聞報(bào)道中做到盡可能地貼近客觀事實(shí)。不過即便這樣,也不可能做到完全客觀真實(shí)地還原事件的本來面目。
實(shí)際上,由于當(dāng)前大量社會(huì)新聞的存在,媒體的報(bào)道由于其新聞性和時(shí)效性的原因,從第一時(shí)間取證的角度來看,反而有利于對(duì)定罪量刑所依據(jù)的客觀事實(shí)的查明。另一方面,通過控制某一家或幾家媒體就能夠掌控輿論導(dǎo)向的時(shí)代已經(jīng)一去不返,而如今各家媒體之間由于激烈競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的“新聞大戰(zhàn)”,也給法官提供了更多的公眾視角,增加了從多個(gè)角度進(jìn)行思考的可能性。歸根結(jié)底,最關(guān)鍵的是,一個(gè)具有足夠理性、合格的法官,即便要把新聞報(bào)道作為了解信息的一個(gè)來源,那么他也要作出合理的判斷:媒體的報(bào)道究竟是客觀報(bào)道還是一面之詞,輿論是理性的訴說還是情緒的宣泄!白镄谭ǘā彼罁(jù)的法律事實(shí)并不會(huì)因公眾輿論的評(píng)價(jià)而改變。法官審判案件是以法庭查明的“事實(shí)”為依據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,而不是以媒體報(bào)道的“事實(shí)”為依據(jù),以輿論為準(zhǔn)繩。
無罪推定――權(quán)利與權(quán)力的“誤差”
不少人指責(zé)“媒體審判”是搞有罪推定,有違無罪推定的法治精神。筆者認(rèn)為,這樣的指責(zé)仍然是不成立的。
無罪推定原則是刑事訴訟的基石性原則,最早也是由貝卡里亞提出來的,其主旨在于反對(duì)封建刑事訴訟制度中對(duì)被告人的刑訊成為合法的暴行。作為社會(huì)契約論堅(jiān)定信奉者的貝卡里亞在其著作《犯罪與刑罰》中論及刑訊的暴行時(shí)說:“在法官判決之前,一個(gè)人是不能被稱為罪犯的。只要不能斷定他已經(jīng)侵犯了給予他公眾保護(hù)的契約,社會(huì)就不能取消對(duì)他的公眾保護(hù)”,沒有什么權(quán)利能使法官在罪與非罪尚有疑問時(shí)對(duì)公民科處刑罰。今天,這一原則不僅已被作為人權(quán)保護(hù)的要求載入國際人權(quán)文件,而且也成為了各國刑事訴訟中的金科玉律。我國《刑事訴訟法》第12條就明確規(guī)定:“未經(jīng)人民法院依法判決,對(duì)任何人都不得確定有罪!
言論自由是現(xiàn)代社會(huì)公民所享有的一項(xiàng)基本權(quán)利。它有哪些基本內(nèi)容呢?《世界人權(quán)宣言》在序言中宣稱:“一個(gè)人人享有言論和信仰自由并免予恐懼和匱乏的世界的來臨,已被宣布為普通人民的最高愿望”;宣言第十九條規(guī)定,“人人有權(quán)享有主張和發(fā)表意見的自由;此項(xiàng)權(quán)利包括持有主張而不受干涉的自由,和通過任何媒介和不論國界尋求、接受和傳遞消息和思想的自由”。根據(jù)《公民權(quán)利與政治權(quán)利國際公約》第19條:“一、人人有權(quán)持有主張,不受干涉。二、人人有自由發(fā)表意見的權(quán)利;此項(xiàng)權(quán)利包括尋求、接受和傳遞各種消息和思想的自由,而不論國界,也不論口頭的、書寫的、印刷的、采取藝術(shù)形式的、或通過他所選擇的任何其它媒介!币粋(gè)社會(huì)要被視為真正的民主社會(huì),就應(yīng)該對(duì)公開發(fā)表的思想言論有高度保護(hù),無論其媒體是報(bào)紙、雜志、書籍、手冊(cè)、電影、電視,或是最新近的網(wǎng)絡(luò)。
輿論的評(píng)價(jià)與法律評(píng)價(jià)完全是兩個(gè)不同層面的概念。一些重大案件發(fā)生后,作為被關(guān)注的焦點(diǎn),自然會(huì)引起享有言論自由權(quán)利的公眾的議論和評(píng)價(jià)。作為世界上媒體最發(fā)達(dá)的國家美國,公眾對(duì)于傳媒與司法公正的關(guān)注,較多地都是以美國為例來論證?疾烀绹襟w報(bào)道的發(fā)展歷程,其誕生就是同言論自由緊密聯(lián)系的。美國廣播新聞界的“一代宗師”愛德華?R?默羅就曾指出,獨(dú)立的司法和自由的出版是識(shí)別真正的自由社會(huì)與其他社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)。
傳媒報(bào)道作為言論自由的一種,可以明確的是,它不是對(duì)司法制衡的制度性權(quán)力,不是一種獨(dú)立于司法、行政和立法之外的第四種權(quán)力,它只是基本人權(quán)的一個(gè)重要組成部分。媒體報(bào)道和輿論本身都是公民的自發(fā)行為,并不代表國家權(quán)力,也沒有強(qiáng)制力,更無所謂有罪推定還是無罪推定。對(duì)“媒體審判”搞有罪推定的指責(zé)實(shí)際上是將司法審判對(duì)國家制度安排和權(quán)力配置的要求用來要求媒體和公眾。相反的,這種指責(zé)反映的是控制言論的邏輯思維,而不是保障言論自由的邏輯思維。
令人可喜的是,隨著我國法治建設(shè)的不斷深化,“開展新聞?shì)浾摫O(jiān)督是新聞媒體和記者的法定義務(wù)和責(zé)任”這一觀念越來越深入民心,必須依法保障新聞?shì)浾摫O(jiān)督權(quán)利的行使,也成為客觀情況的必然要求。2009年12月,最高人民法院印發(fā)《關(guān)于人民法院接受新聞媒體輿論監(jiān)督的若干規(guī)定》,其中明確提到“妥善處理法院與媒體的關(guān)系”,“保障公眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)”,要求人民法院應(yīng)當(dāng)主動(dòng)接受新聞媒體的輿論監(jiān)督。同時(shí),新聞媒體如果對(duì)正在審理的案件報(bào)道嚴(yán)重失實(shí)或者惡意進(jìn)行傾向性報(bào)道,損害司法權(quán)威,違反法律規(guī)定的,依法追究相應(yīng)責(zé)任。
西方有一句有名的格言:正義應(yīng)當(dāng)以看得見的形式存在。從這個(gè)角度來看,媒體的公開報(bào)道其實(shí)是對(duì)司法審判的另一種挑戰(zhàn)。只有審判結(jié)果經(jīng)得起推敲,才不會(huì)害怕媒體報(bào)道,以及公眾的輿論監(jiān)督。法治化進(jìn)程依然任重而道遠(yuǎn)。當(dāng)代中國應(yīng)該鼓勵(lì)更多的實(shí)時(shí)報(bào)道,如果一味地將其視為洪水猛獸,而拒絕媒體對(duì)司法審判的報(bào)道,或者以行政命令的方式強(qiáng)制媒體報(bào)道迎合法院的審判結(jié)果,恐有“因噎廢食”之誤!
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責(zé)編:姚少寶
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