李富成:公有制體系中的迷失與定位:以“河地”上石頭之歸屬為個案
發(fā)布時間:2020-05-27 來源: 人生感悟 點擊:
內(nèi)容摘要:在一些水流流經(jīng)的我國山區(qū)農(nóng)村,河地上的石頭被大肆盜取。這是否侵害了山民的合法權(quán)益?石頭上可能成立環(huán)境權(quán)與所有權(quán)等權(quán)益類型,其中所有權(quán)的救濟思路更具可行性。沿著土地改革乃至更早時期以下的歷史線索,可以找到石頭所從屬的物,即河地與山嶺為集體所有的依據(jù),進而據(jù)以論定石頭的權(quán)屬。
關(guān) 鍵 詞:石頭;
河流;
山嶺;
集體所有權(quán);
環(huán)境權(quán)
山野居民利用家門口的山水資源搞旅游開發(fā),吸引城里的觀光客。然而,一些貪婪之徒竟然大肆盜取河谷、山地上鐘靈毓秀的石頭,賣給城里的園林部門與建筑商,給山民留下滿目瘡痍。[1]當他們不得不像秋菊一樣進城要“說法”,以求保護自己的生存與發(fā)展資源的時候,才感受到:再偏遠的山村也避不開恢恢法網(wǎng),只有解決了山水資源的權(quán)益歸屬,才能合法地“靠山吃山,靠水吃水”,理直氣壯地對盜石者說“不”。
該案涉及的河流雖不具備通航條件,但是我國的山區(qū)占國土面積的三分之二,因而此類溪流上的利益歸屬攸關(guān)廣大山區(qū)農(nóng)民的利益。盜石者覬覦的石頭散布在河床、河灘、河堤或者堤防外的護堤地(本文統(tǒng)稱為“河地”;
唯有的河流可能沒有人工堤防與護堤地。)、山坡上,或包藏于河地、山體中。本文主要從“河地石”入手,依以下思路展開:石頭上至少可成立環(huán)境權(quán)與所有權(quán)等權(quán)益,何者得為農(nóng)民的請求權(quán)基礎(chǔ)?在所有權(quán)思路下應(yīng)基于河流,抑或土地所有權(quán)的視角論定河地的歸屬?若基于土地所有權(quán)視角,就會遇到現(xiàn)行法律對此類資源財產(chǎn)的權(quán)屬界定不明晰的問題。法學者不應(yīng)忽視小小石頭背后的法治命題,筆者無意在石頭的權(quán)屬問題上斤斤計較,而欲通過探尋河地、山嶺等資源財產(chǎn)歸集體所有的淵源,質(zhì)疑公有制體系中“國有優(yōu)越”的體制傾向。[2]
一、環(huán)境權(quán)視角的分析
農(nóng)民可否就此向盜石者主張環(huán)境權(quán)的救濟?以環(huán)境權(quán),尤其是私權(quán)性的環(huán)境權(quán)為據(jù)在我國的法制語境中尋求救濟,存在兩方面困難。首先,實定法上的環(huán)境權(quán)制度尚未最終生成。各國憲法中幾近雷同的環(huán)境權(quán)宣言及其所體現(xiàn)的“人人有權(quán),人人有責”的環(huán)境權(quán)基本理念固然有特定內(nèi)涵,[3]也足以說明環(huán)境權(quán)尚未走完從應(yīng)然到實然的生長過程。時至今日,即使在許多已經(jīng)制定并實施著環(huán)境法的國家,環(huán)境權(quán)仍未得到法律的普遍認可。[4]“良好環(huán)境”標準的模糊性固然妨礙了該制度進入法律,更重要的消極因素應(yīng)是將該權(quán)利私權(quán)化的困難——很難在環(huán)境的整體性屬性的基礎(chǔ)上清晰地界定個體環(huán)境權(quán)利的邊界。
其次,本文所指的商業(yè)利用形式不合環(huán)境權(quán)的制度價值。環(huán)境權(quán)調(diào)整環(huán)境與各種環(huán)境要素上的生態(tài)利益,以保護人們對環(huán)境資源的生態(tài)價值的利用與享受,[5]對環(huán)境的經(jīng)濟價值的利用則需通過產(chǎn)權(quán)安排?腕w上的兩種價值分屬不同主體時,互相會有所限制,以形成平衡的利益共享格局。農(nóng)民對山水資源的商業(yè)開發(fā)超出賴以為一般生活環(huán)境的限度,一般應(yīng)以合法產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)。盜石者固然破壞了其生活環(huán)境,但更重要的是降低了環(huán)境的商業(yè)開發(fā)價值。退一步講,即使給予救濟,也不易準確評估環(huán)境破壞的程度?v然可以恢復(fù)原狀為準,也須明確“復(fù)原請求權(quán)”的基礎(chǔ)究為所有權(quán),抑或環(huán)境權(quán)?筆者認為,商業(yè)開發(fā)雖然直接利用環(huán)境的生態(tài)屬性,最終仍為取得其上的經(jīng)濟價值,故應(yīng)以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ),因而實際上產(chǎn)權(quán)構(gòu)成這種請求權(quán)的基礎(chǔ)。所以,如果可能,確認所有權(quán)是更有利的救濟思路。
二、所有權(quán)視角的分析
首先,石頭是否構(gòu)成獨立的物?石頭散布于土地、山坡上,或藏于土地、山體中,未必構(gòu)成法律上獨立之物,應(yīng)視性狀而定。就“性”而言,如依法構(gòu)成礦產(chǎn)資源,即構(gòu)成獨立于土地的物,應(yīng)屬國家所有。構(gòu)成與否,應(yīng)依該法及其實施細則對礦產(chǎn)資源的定義,并參照細則所附《礦產(chǎn)資源分類細目》加以認定。
不構(gòu)成礦石的,再依“狀”而論。如果藏于土地或山體中,自應(yīng)屬于各該物的成分,不構(gòu)成獨立之物。如果位于河地或山體之表,可輕易與之分離,亦應(yīng)構(gòu)成各該物的成分,除非合法地將其分離,比如依法采石、采砂等,石頭均不構(gòu)成獨立之物。
故而就“山石”而言,其應(yīng)屬于山嶺所有人。依《憲法》第9條規(guī)定,山嶺原則上屬于國家所有,例外地屬于集體所有。這一規(guī)定可謂“確定而不明晰”:其雖然指示由“法律”規(guī)定得屬于集體所有的山嶺,但是別無一部現(xiàn)行法律明確何種山嶺得歸集體所有,因而確定具體山嶺的權(quán)屬仍“無法可依”。況且考慮到“國有資產(chǎn)流失”的政治風險,恐怕無人有意繼續(xù)這一歷史遺留的立法任務(wù)。因而只能盡力尋找些許歷史線索。
1950年實施并于1987年失效的《土地改革法》(簡稱《土改法》)將山嶺的國家所有作為例外,只明確大荒山、礦山(第18條)以及原歸地主所有的大茶山、大桐山(第19條)得為國有。1954年《憲法》第6條第2款規(guī)定,“礦藏、水流,由法律規(guī)定為國有的森林、荒地和其他資源,都屬于全民所有!痹摋l延續(xù)《土改法》的原則立場,應(yīng)為土改成果的憲法確認,山嶺當在“其他資源”之屬。1975年與1977年《憲法》頒布之時,我國已處社會政治經(jīng)濟的極端時期,在山嶺等資源的國家所有權(quán)問題上仍遵1954年《憲法》之制[6]。不同的是,彼時已完成對農(nóng)業(yè)的社會主義改造,建立“三級所有、隊為基礎(chǔ)”的集體所有制,山嶺的私有權(quán)已不存在,集體所有權(quán)取而代之;诖死斫猬F(xiàn)行憲法,其意應(yīng)非將山嶺事實上“國有化”。因為現(xiàn)行憲法頒行之際,絕大部分山嶺,尤其是各農(nóng)村集體實際利用的山嶺,已依上述各法確定為集體所有。據(jù)此,應(yīng)明確本文所指的普通山嶺為各農(nóng)村集體經(jīng)濟組織所有,進而明確其對山石的合法權(quán)益。
“河地石”所從屬的物為河地,其作為河流的“自然成分”,在法律上應(yīng)屬于河流,抑或土地的范疇?不同的解釋方案影響石頭權(quán)屬的確定,以下分別申論。
三、河流所有權(quán)視角的分析
水文學上的河流,是指水在重力作用下,沿地勢向下匯集而成的流動水體。中國古典文獻多以“水”稱河;
英文“river”來自法文“rivere”與拉丁文“Riparia”,意為“岸邊”。從詞源學的線索看,河流的主要自然成分應(yīng)為水以及承水、輸水以使之成流、而非湖澤的河道土地。據(jù)此,將河地歸入河流的范疇,法律上采“水土合一”體制,看上去“順其自然”。進而依《憲法》上“水流屬于國家”的規(guī)定,河地石自應(yīng)隨之屬于國家。繼而,即使農(nóng)民自發(fā)阻止盜石與看護河地的行為構(gòu)成無因管理,然而要進一步作為原告起訴就未免“名不正,言不順”了。
但是,將河地納入河流的法律構(gòu)成有如下五方面困難。首先,“河流”本身為自然概念,包含綜合的價值屬性。例如,河水可供生活與生產(chǎn)消耗之用,水道可用于船舶通航,河砂可供采掘作為建筑材料,水面可供水產(chǎn)捕撈與發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),水系的自然景觀可供開發(fā)旅游。河流在國際、國內(nèi)法上均可為國家所有權(quán)的客體,并可通過國內(nèi)專法“零售”各種價值屬性。但是河流本身不具備國內(nèi)私法調(diào)整所要求的客體屬性的明確性,難以通過“河流所有權(quán)”的私法制度確定對河流的有效利用關(guān)系,以充分發(fā)揮經(jīng)濟與生態(tài)效益。妥當?shù)姆烧邞?yīng)是針對河流的不同價值屬性,分別確立相應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
第二,“水土合一”無現(xiàn)行法依據(jù)。我國的水事法包括《憲法》、《水法》等“基本法”,以及《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理條例》、《航道管理條例》等“關(guān)系法”。水事基本法建立了水資源國有制度以及國有制基礎(chǔ)上的各種水權(quán)制度。因用水、治水而與相鄰?fù)恋匕l(fā)生的利用與限制利用關(guān)系見于各種水事關(guān)系法。這兩種目的之實現(xiàn)均不以國家取得相關(guān)土地的所有權(quán)為必要。[7]果有必要的,亦可個別實現(xiàn),不必一概將相關(guān)土地歸入河流范疇。實際上所奉行的調(diào)整體制正是在水土分立的基礎(chǔ)上,由主管部門聯(lián)合管理。[8]
第三,“水土合一”不合土地觀念的歷史變遷。在人類社會早期的法制史上,盛行過以地表為中心“上窮碧落、下至黃泉”的土地所有權(quán)觀念。隨著生產(chǎn)力水平與對自然資源的利用程度的提高,以及對某些稀缺資源進行利用的需要,法律逐漸將與土地天然依存的水資源、油氣、金屬等礦產(chǎn)資源以及地下空間等從土地的范疇中分離出來,確認為獨立的客體。為有效利用這些資源,相應(yīng)地限縮土地的范疇與土地所有權(quán)的范圍,切斷土地所有人對這些資源的“無效率壟斷”。但是,一則尚無立法先例反向地將有關(guān)土地,包括河地,納入這些資源的范疇;
二則土地的利用或所有權(quán)制度足以解決為資源開發(fā)而利用土地的問題,無需將其與相鄰?fù)恋亍按虬薄?
第四,“水土合一”使河地利用面臨困境。徑流量的季節(jié)性變化使露出水面的河地面積相應(yīng)變化。水流的搬運與沉積作用也會增加這種類型的可用土地。在沿河地區(qū),農(nóng)民在枯水期適當利用河地的情況普遍存在。這有助于兩岸農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,只要不妨礙堤防安全或破壞河道等,即應(yīng)予鼓勵。水土合一使這些土地隨河流歸于國家,農(nóng)民對河地的利用因而處于非法狀態(tài),一概禁止不利土地價值的發(fā)揮,放縱默許則不合法治的基本價值。
第五,“水土合一”造成河地所有權(quán)消滅的不公平。河流的變遷,包括徑流量增大或者改道,造成河地與兩岸土地的消長。依傳統(tǒng)的所有權(quán)變動理論,河流長期漲水淹沒兩岸土地的,土地所有權(quán)即因土地滅失而消滅。[9]在水土合一體制下,被淹土地因化為河地而歸于河流所有人,即國家。一旦水位回落而恢復(fù)土地原狀,因我國并無土地添附制度,已“國有化”的土地無法自動再逆向地“集體化”。這種結(jié)果既不公平,又會出現(xiàn)前項所謂利用困境。河流改道淹沒此岸土地而增加彼岸土地的,則既使此岸土地因滅失而隨河流“國有化”,又使彼岸新生土地陷于前項所謂利用困境。
四、土地所有權(quán)視角的分析
河地的利用與限制雖有別于普通土地,但是我國基本的土地制度亦構(gòu)成思考其所有權(quán)的基礎(chǔ)。《憲法》第10條與《土地管理法》第8條規(guī)定了土地的公有體制,包括城市土地國有制與農(nóng)村土地的集體所有制,明確了農(nóng)村土地以集體所有為原則。應(yīng)明確,首先,農(nóng)村與城市的土地之和并不等于我國的陸地國土面積。未開發(fā)土地屬于國家,當然包括河流流經(jīng)的未開發(fā)土地。其次,依兩法規(guī)定,已開發(fā)土地未通過法律特別界定為國有的,一般應(yīng)屬于對其開發(fā)利用的集體。
繼而應(yīng)考慮現(xiàn)行法對河地的歸屬有無明確規(guī)定。《土管法》沒有明確規(guī)定,《水法》不涉及土地權(quán)屬問題!逗拥拦芾項l例》中有若干規(guī)定(比如第21條)涉及對河地利用的管理,未涉及權(quán)屬問題。地方河道管理條例的立場不盡一致。[10]國家土地管理局1995年頒布的國土籍字第26號《確定土地所有權(quán)和使用權(quán)的若干規(guī)定》(以下簡稱《確權(quán)規(guī)定》)依“國有原則”界定河地的所有權(quán),其第11條規(guī)定,“河道堤防內(nèi)的土地和堤防外的護堤地,無堤防河道歷史最高洪水位或者設(shè)計洪水位以下的土地,除土改時已將所有權(quán)分配給農(nóng)民,國家未征用,且迄今仍歸農(nóng)民集體使用的外,屬于國家所有。”由此可見,在法律未明確規(guī)定的情況下,部門規(guī)章與地方法規(guī)在此問題上各行其是,形成規(guī)范沖突。因此亟需正本清源。
在水資源國有的情況下,可否將河地一概“劃歸”國有?筆者認為不宜采“全盤國有”制。因為,水土分立下的全盤國有制實際上回歸于水土合一制,仍面臨第四節(jié)所述第二、三、四方面困難;
第五方面所有權(quán)消滅的不公平則表現(xiàn)為,依這一體制只能在某一特定時刻固定對河流所及特定河地的所有權(quán),不能妥適應(yīng)對河流變遷所造成的河地范圍變化。一方面,如前所述,河流改道或長期漲水淹沒兩岸土地而使其成為新河地的,集體土地所有權(quán)應(yīng)因土地滅失而歸于消滅。與水土合一體制不同的是,并沒有相應(yīng)的“自然征收”制度使國家隨時取得新河地所有權(quán)。國家只能依民法上的相鄰關(guān)系確定土地所有人承受自然水流的“承水義務(wù)”。在這種情況下,河地上就出現(xiàn)“所有權(quán)真空”的局面,——集體經(jīng)濟組織失去特定土地的所有權(quán),國家又不能相應(yīng)地取得所有權(quán)!焕趯拥氐囊(guī)范與管理。另一方面,既然確認土地所有人對自然水流的“無條件”承水義務(wù),為公平起見,在客觀原因造成河地范圍變化時,國家要么須在保持新生土地所有權(quán)的基礎(chǔ)上,確立失地集體對新生土地的法定利用權(quán);
要么不再繼續(xù)保持已經(jīng)不屬于河地范疇的新生土地的所有權(quán),在兩岸分布不同集體經(jīng)濟組織的情況下,可能還需引入土地添附制度以解決兩岸土地“此消彼長”的情況,妥當分配新土地。因而“全盤國有”方案不足以妥適解決河地權(quán)屬問題。
但是通航河流的河地仍以國有為宜。主要原因是,為保障河流通航性、航運設(shè)施建設(shè)與行洪等公共利益目的,(點擊此處閱讀下一頁)
須對河地的私益利用施以嚴格限制,故而索性使其概歸國有,以絕后患,兼?zhèn)洹昂笥谩。集體所有制下的利用仍無法與保障河道通航性的公益目的協(xié)調(diào)一致,故亦在禁止之列。另外,就一條河流而言,一般來說并非全程均具備通航條件,故而準確來講應(yīng)為“通航河段”的河地為國家所有。通航條件的認定應(yīng)依法進行。
接下來應(yīng)結(jié)合我國的集體土地所有權(quán)的制度與歷史,確定不具備通航條件的具體河段的河地是否得為集體所有。集體土地所有制的形成經(jīng)歷了從農(nóng)民私有到集體公有兩個階段。《土改法》宣布將沒收和征收的土地分配給農(nóng)民,這是農(nóng)民土地私有制的一個來源。在國民政府時期《土地法》之下形成的自耕農(nóng)(包括中農(nóng)、只出租少量土地的富農(nóng))的土地所有權(quán),在土改中受到尊重與保護。所以,土改分配的土地只是后來集體所有土地形成的來源之一。另外,在《土改法》實施之前,許多地區(qū)已經(jīng)完成了土改。所以,該法的實施情況只是明確集體所有土地范圍的歷史線索之一。[11]因而必須指出,《確權(quán)規(guī)定》將依該法進行土改所分配給農(nóng)民的土地作為確定集體所有土地范圍的歷史淵源,不符合歷史事實[12]。其次,與現(xiàn)行法類似,《土改法》在國家與農(nóng)民的土地“劃界”問題上亦以“農(nóng)民所有”為原則。在此基礎(chǔ)上,后來才通過對農(nóng)業(yè)的社會主義改造運動與1962年《農(nóng)村人民公社工作條例修正草案》的實施,建立“三級所有,隊為基礎(chǔ)”的集體所有制;诖耍洞_權(quán)規(guī)定》依國有原則界定河地的所有權(quán)歸屬,既不符合歷史事實,亦違反農(nóng)村土地的集體所有原則。
《土改法》第18條規(guī)定“河”歸國家所有,但是并沒有明確河地所有權(quán)的歸屬。國民政府時期制定的《土地法》固然不能直接作為當前的有效確權(quán)依據(jù),但是仍可以從中找到一些對確權(quán)有意義的歷史線索。1930年國民政府頒布《土地法》經(jīng)歷次修訂,現(xiàn)仍施行于我國臺灣地區(qū)。依其第14條第1款第3項規(guī)定,可通航的水道及其沿岸一定限度內(nèi)的土地不得為私有。反面解釋就是,在不具備通航條件的水道與沿岸土地上,可以成立私有權(quán)。可得為私有的河地如果在該法有效實施的地區(qū)與期間成為私有土地,就可能通過上述兩種渠道(農(nóng)民保持其私有土地或者分得在土改中所沒收的地主土地)成為農(nóng)民的私有土地,并在后來的農(nóng)業(yè)社會主義改造過程中轉(zhuǎn)化為集體土地。
本文案例所涉及的顯然屬于不具備通航條件的小河流,所涉河地因而完全有成為集體土地的“歷史機遇”。在《憲法》與法律未作明確規(guī)定的情況下,《確權(quán)規(guī)定》作為低層級的部門規(guī)章,不區(qū)分河流的實際情況,斷然將在歷史過程中形成的農(nóng)民對河地的權(quán)益劃歸國有,實屬違法。依照該規(guī)定將應(yīng)屬于集體所有的河地登記為國有的,應(yīng)屬無效。
綜上,有關(guān)河地權(quán)屬的妥當法律政策應(yīng)為,在水土分立體制下區(qū)分河流的實際情況,分別確認不通航河段的河地所有權(quán)屬于國家或者集體,而不一概國有化。在確定集體經(jīng)濟組織享有特定河地所有權(quán)的情況下,其應(yīng)依相鄰關(guān)系制度承受自然流經(jīng)的水流,對河地的利用亦應(yīng)受制于通航、防洪等公共利益,并不得妨礙下游居民的正常用水。進而就本文案例來說,應(yīng)確認集體經(jīng)濟組織對石頭享有合法權(quán)益。
本文發(fā)表于《法學家》,2005年第5期,第57-61頁。
[1] 詳參張國香:《石頭上的所有權(quán)》,《人民法院報》B2,2005年7月25日。
[2] 要準確地勘定這些資源財產(chǎn)在經(jīng)濟實踐中的權(quán)屬,應(yīng)充分掌握有關(guān)土地改革、對農(nóng)業(yè)的社會主義改造運動等歷史文獻,并對當前集體所有制經(jīng)濟實踐進行充分調(diào)查。因而,筆者不得不滿足于一個次級目標,即通過追溯若干歷史法律文獻獲得的線索,厘清現(xiàn)行法律對這些資源權(quán)屬的曖昧態(tài)度,正確解讀現(xiàn)行法律,防止在“國有優(yōu)越”的敬畏下剝奪集體財產(chǎn)。
[3] 例如,葡萄牙憲法第66 條第1 款規(guī)定:“全體公民都有權(quán)享受不損害其健康的生活條件,同時也有義務(wù)保護環(huán)境的潔凈。”多數(shù)學者認為,環(huán)境權(quán)利與環(huán)境保護義務(wù)的統(tǒng)一是環(huán)境權(quán)的基本特征,參見呂忠梅:《論公民環(huán)境權(quán)》,《法學研究》1995年第6期,第62、64頁。
[4] 參見徐祥民:《環(huán)境權(quán)論——人權(quán)發(fā)展歷史分期的視角》,《中國社會科學》2004 年4 期,第125頁。
[5] 參見吳衛(wèi)星:《環(huán)境權(quán)內(nèi)容之辨析》,《法學評論》2005年第2期,143頁。
[6] 1975年《憲法》第6條第2款規(guī)定,“礦藏、水流,國有的森林、荒地和其他資源,都屬于全民所有。” 1977年《憲法》只將“其他資源”明確為“其他海陸資源”。
[7] 例如,《河道管理條例》第24條即通過限制河地的利用方式,達到保護河道安全、通暢的目的。
[8] 河地的利用受到用水、治水與通航等的限制,但仍屬于政府的土地管理部門體系,參見《河道管理條例》第21條。
[9] 我國臺灣地區(qū)《土地法》第12條第1款規(guī)定,“私有土地,因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時,其所有權(quán)視為消滅! 謝在全教授認為,此時土地所有權(quán)因標的物的滅失而消滅。也有論者因同條第2款規(guī)定,“前項土地,回復(fù)原狀時,經(jīng)原所有權(quán)人證明其為原有者,仍回復(fù)其所有權(quán)”,而主張這只是所有權(quán)的暫時停止,或者雖消滅但有回復(fù)可能(參見謝在全:《民法物權(quán)論》,中國政法大學出版社,1999年,第112頁)。我國《土地管理法》上沒有類似規(guī)定,但是民法學理論均認標的物滅失為物權(quán)消滅的一般原因。故筆者認為,因河流長期而非季節(jié)性漲水淹沒兩岸土地的,依理應(yīng)認定土地所有權(quán)因土地滅失而消滅。但是,其后因水位下降而露出土地的,所有權(quán)回復(fù)的方案未必足以適用,因為新露出的未必恰好為淹沒的土地,且有“厚此岸,薄彼岸”的可能,所以可能仍需配合或者干脆直接適用土地添附制度,才能解決新土地的歸屬問題。在我國現(xiàn)行法上缺乏土地添附制度的情況下,已消滅的土地所有權(quán)應(yīng)無回復(fù)的可能。
[10] 比如《黑龍江省河道管理條例》第5條第1句規(guī)定:“河道水土資源除集體所有的土地外均屬全民所有!薄渡轿魇『拥拦芾項l例》第10條第3款規(guī)定:“河道管理范圍內(nèi)的土地屬國家所有,由河道主管機關(guān)統(tǒng)一管理!
[11]該法第37條規(guī)定:“本法不適用于土地改革業(yè)已基本上完成的地區(qū)!
[12]其第4條規(guī)定:“依據(jù)一九五〇年《中華人民共和國土地改革法》及有關(guān)規(guī)定,凡當時沒有將土地所有權(quán)分配給農(nóng)民的土地屬于國家所有;
實施一九六二年《農(nóng)村人民公社工作條例修正草案》(以下簡稱《六十條》)未劃入農(nóng)民集體范圍內(nèi)的土地屬于國家所有!
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