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沉默權(quán) [沉默權(quán)走近我們]

發(fā)布時間:2020-03-15 來源: 日記大全 點(diǎn)擊:

  其實(shí)我們身邊一直都有沉默權(quán)的影子。"你有權(quán)保持沉默,否則你所說的一切將作為呈堂證供",這是香港警匪片里的慣用臺詞,這句話宣講的就是沉默權(quán)。   沉默權(quán),又叫反對自我歸罪的特權(quán),是指在刑事訴訟中,被指控犯有罪行或有犯罪嫌疑的人,在針對司法警察、檢察官和法官的訊問時,所享有的拒絕回答的權(quán)利。
  沉默權(quán)起源于西方,背景是16世紀(jì)歐洲的文藝復(fù)興。沉默權(quán)的確立,曾被認(rèn)為是"人類在通向文明的斗爭中最重要的里程碑之一"。
  沉默權(quán)并不單單意味著拒絕開口,對犯罪嫌疑人來說,它至少有三方面的含義:一是沒有義務(wù)說不利于自己的話,追述方或法院不能采用不人道或有損尊嚴(yán)的方法,強(qiáng)迫他說;二是有權(quán)在訊問中始終閉口,但法官不能因此作出對他不利的裁判;三是有權(quán)在知道說話后果的情況下,說一些對自己有利或不利的話,這些話必須出自己愿。如果被逼開口,法庭不能據(jù)此作為定案根據(jù)。
  
  走近沉默權(quán)
  
  直到目前為止,我國的法律并未明確規(guī)定公民有沉默權(quán),但這一權(quán)利可以在《憲法》中找到理論依據(jù)。
  我國憲法第35條規(guī)定:"中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結(jié)社、游行、示威的自由。"這里確認(rèn)了公民的言論自由。就一般理解而言,這種自由是指說什么的自由。沉默權(quán)是一種不說話的權(quán)利,它包括說與不說的自由、說什么的自由兩部分,也屬于言論自由的范疇。說與不說,是一種消極的自由;說什么,則是一種積極的自由。而實(shí)際上我們在討論說什么時,都已經(jīng)假定了可以說、也可以不說,即積極的言論自由是以消極的言論自由為前提的,有說話的權(quán)利,就有不說話的權(quán)利。所以,雖然我國憲法未明確規(guī)定沉默權(quán),但"任何公民均有沉默權(quán)"卻是為這一國家根本大法所默認(rèn)的。
  1998年10月5日,我國加入了聯(lián)合國《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》,該公約第14條明文規(guī)定:凡受刑事指控者"不被強(qiáng)迫作不利于他自己的證言或強(qiáng)迫承認(rèn)犯罪"。就是說,惹了刑事官司,你有權(quán)保持沉默。今年6月24日,《中國青年報》刊登了一篇文章《一個政策將成為歷史,因?yàn)?--坦白從寬是誘供,抗拒從嚴(yán)是逼供》,文中提及我國加入該公約,是"與國際通行原則接軌、法律進(jìn)步的又一體現(xiàn)"。至此,我國其實(shí)已經(jīng)默認(rèn)了沉默權(quán)。
  
  適用沉默權(quán)符合我國國情
  
  無庸置疑,我國的司法建設(shè)取得了不少成績。尤其是改革開放以來,社會高速發(fā)展,司法現(xiàn)代化早已提上了議事日程。我們的法律怎樣更加完善?更加人性化?這是個關(guān)系到千家萬戶的問題。
  把沉默權(quán)明文寫進(jìn)我國的法律,不過是個時間問題。在漫長的封建時代,動輒就是家法伺候,不可能有沉默權(quán);到了"文革",禮樂崩壞,連《刑法》都沒有,沉默權(quán)也無從談起;到了新時期,1979年拉開了立法序幕,中國有了最基本的法律《刑法》、《刑事訴訟法》,沉默權(quán)才有了可能確立的法律基礎(chǔ)。80年代的嚴(yán)打、90年代以來的打黃掃黑,整治了社會治安,為實(shí)行沉默權(quán)打下了社會基礎(chǔ)。改革開放以來,經(jīng)濟(jì)騰飛,社會財富充分積累,而經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定了上層建筑,實(shí)行沉默權(quán)有了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
  適用沉默權(quán),符合當(dāng)今中國的國情。
  首先,到目前為止,還沒有充分、有力的證據(jù)表明沉默權(quán)不利于打擊罪犯。美國專家的調(diào)查結(jié)果顯示:盡管法律賦予犯罪嫌疑人以沉默權(quán),但他們絕大多數(shù)都回答了警察的提問,且相當(dāng)多人實(shí)際上作出了供訴,警察指控犯罪的數(shù)目并未因沉默權(quán)而明顯減少;很少有(幾乎沒有)犯罪嫌疑人因保持沉默而被宣告無罪;對沉默權(quán)進(jìn)行限制,也不會減少犯罪的數(shù)量。
  其次,我國的偵察技術(shù)、裝備雖然普遍落后,但這是相對于20世紀(jì)90年代的西方發(fā)達(dá)國家而言,比起17世紀(jì)的英國、18世紀(jì)的美國,我們顯然要先進(jìn)得多。沉默權(quán)最初就確立于17世紀(jì)的英國,美國1791年在《聯(lián)邦憲法修正案》第5條中即已規(guī)定:"任何人……在刑事案件中,都不得被迫成為不利于己的證人。"如果比技術(shù),應(yīng)以歷史為標(biāo)準(zhǔn),我們早該實(shí)行沉默權(quán)了。
  然后,我們要面對國情。在我國,刑訊逼供是個普遍存在的問題,并且屢禁不止。刑訊逼供是司法落后的主要標(biāo)志之一,時至今日,我國仍無法消除這一歷史的惡劣傳統(tǒng)。法律未賦予享有沉默權(quán),卻規(guī)定有如實(shí)陳訴的義務(wù),這是刑訊逼供最本質(zhì)的根源。
  還有,沉默權(quán)是刑事訴訟發(fā)展的國際趨勢。雖然1988年開始,英國開始對沉默權(quán)進(jìn)行限制,但限制正是以存在為前提的,限制而不取消,是一個現(xiàn)實(shí)選擇問題;完全不賦予,則是一個價值取向問題。
  
  重說"坦白從寬,抗拒從嚴(yán)"
  
  "坦白從寬,抗拒從嚴(yán)"是老百姓非常熟悉的政策。嚴(yán)格地說,這一政策并未被我國確認(rèn)是一項(xiàng)法律原則。但在現(xiàn)實(shí)生活中,它的的確確是一項(xiàng)長期而重要的政策。例如,在審訊室或勞改農(nóng)場,人們都可能看到這條標(biāo)語;影視劇中,人們也常聽到執(zhí)法人員說這句話;"文革"中,這句話更是滿天飛。我們有必要廓清這句話對于一個法治社會的不同價值。
  當(dāng)初確立這一政策,有特定的歷史原因?陀^上,它也確實(shí)便利了司法人員對證據(jù)的有效收集。但不難看出,為了強(qiáng)化這一功能,在司法實(shí)踐中,出現(xiàn)了誘供、精神逼供等情況。誘供是指許諾某種利益,使他人說出本不愿意讓別人知道的事情;精神逼供是指以告知將有某種不利后果的出現(xiàn),使他人說出自己本不愿意讓別人知道的事情。
  此外,作為從輕或減輕的量刑情節(jié),我國法律目前只規(guī)定有自首和立功,而沒有坦白。這就意味著:坦白后是否應(yīng)從寬處理,這個問題并無法律依據(jù)。
  更為重要的是,坦白從寬、抗拒從嚴(yán),都不是以行為事實(shí),而是以行為后的態(tài)度,來決定犯罪嫌疑人刑事責(zé)任的輕重,并讓其自己作選擇。因此,如果承認(rèn)坦白從寬具有合理性,則等于承認(rèn)司法人員有權(quán)引誘犯嫌人自證其罪。
  過去,我們實(shí)行的是有罪推定的原則,即凡是犯罪嫌疑人都是罪犯。司法人員為了便于收集證據(jù),以犧牲他們的精神自由權(quán)為代價,不僅是在所難免的,也是合理的,F(xiàn)在我們實(shí)行的是無罪推定,即任何公民未經(jīng)法定程序而由有權(quán)機(jī)關(guān)確定有罪之前,均應(yīng)被假定為無罪。我國修正后的《刑事訴訟法》第12條規(guī)定了無罪推定的訴訟原則。顯然,坦白從寬,抗拒從嚴(yán)是有罪推定的產(chǎn)物,沉默權(quán)是無罪推定的產(chǎn)物,兩者有矛盾的地方。在我們不斷加強(qiáng)法制建設(shè)的今天,坦白從寬、抗拒從嚴(yán)應(yīng)該退出歷史舞臺了。
  1999年6月20日,《華聲報》刊登了一篇報道《中國法律將賦予公民沉默權(quán)》,文中講到,中國政法 大學(xué)中國法制研究所所長、刑事訴訟法教授卞建林向記者證實(shí),"'任何人不受強(qiáng)迫自證其罪'這一國際通行的刑事訴訟法原則將在我國確立。按照這一原則,犯罪嫌疑人將有權(quán)保持沉默,任何人不得強(qiáng)迫他證明自己的罪行,拒絕回答不會被加重刑罰。"沉默權(quán),離我們越來越近。

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