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信春鷹:21世紀(jì):中國需要什么樣的司法權(quán)力?

發(fā)布時間:2020-05-22 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:

  

  司法改革是近年來中國社會的重要話題之一。黨和國家的領(lǐng)導(dǎo)人的講話,學(xué)術(shù)界連篇累牘的文章,此起彼伏的研討,司法界一個接一個的改革措施,似乎該寫的都已經(jīng)變成了白紙黑字,該說的都已經(jīng)充分表達(dá),能實踐的都已經(jīng)操作了。然而,在這么多的努力之后,人們對司法改革的成果評價甚低,失望經(jīng)常大于期待。因此有人認(rèn)為,司法改革的現(xiàn)有資源已經(jīng)窮盡,改革家和學(xué)者們似乎應(yīng)該改弦更張,為依法治國尋找下一個改革熱點(diǎn)。

  

  這當(dāng)然是不可取的。對于建議社會主義法治國家這樣一個憲法目標(biāo)來說,一個現(xiàn)代化的司法制度是不可回避的條件。這不僅僅是一個法理學(xué)命題,也是法治自身的邏輯。所以,不管改革的道路如何曲折,我們都只能一往無前。當(dāng)然,司法改革是一項長期的任務(wù),不是一次界限清楚的活動。社會在發(fā)展變化,維護(hù)社會公正的司法也要隨之調(diào)整。從全球范圍看,不管是實行三權(quán)分立制度的國家,還是實行議會至上制度的國家,都在進(jìn)行司法改革。不同國家司法改革的動因不同,因此改革的目標(biāo)也不同。例如,在很多法治成熟的國家里,司法改革經(jīng)常是技術(shù)性和功能性的,例如,簡化繁瑣的司法程序,或者擴(kuò)大非訴訟解決爭端的范圍,以解決訴訟成本過高和訴訟拖延等典型問題。在發(fā)展中國家里,司法改革的呼聲和目標(biāo)更傾向于建構(gòu)司法獨(dú)立,防止司法腐敗等制度建設(shè)。

  

  和其他國家正在進(jìn)行的司法改革相比,中國的司法改革有著自身的特殊性,其深度和廣度是任何其他國家所進(jìn)行的司法改革都不能比擬的。從深度上講,中國正在把一個根據(jù)計劃經(jīng)濟(jì)和行政權(quán)力至上模式設(shè)計的司法制度改革成為現(xiàn)代化的、對內(nèi)和社會主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的、對外和國際規(guī)則相銜接的司法制度。從廣度上講,中國的司法改革是全方位的,既包括制度層面的改革,也包括技術(shù)層面的和文化層面的改革。這種特殊性決定了司法改革的難度。因此,在評估司法改革的成就,推進(jìn)司法改革進(jìn)程的問題上,我們必須從依法治國,建設(shè)社會主義法治國家的基本思路出發(fā),根據(jù)我國社會轉(zhuǎn)型時期的特點(diǎn),站在政治體制改革的高度來認(rèn)識司法改革問題。

  

  一、司法改革的社會背景

  

  中國的司法改革是自20世紀(jì)70年代末開始的政治經(jīng)濟(jì)改革邏輯發(fā)展的一個結(jié)果。20多年的改革經(jīng)歷使我們熟悉了一個很有趣的現(xiàn)象,即一個領(lǐng)域的改革經(jīng)常會產(chǎn)生連鎖效應(yīng),而使得其他領(lǐng)域的改革不可避免。經(jīng)過70年代末以來我國政治、經(jīng)濟(jì)、社會和文化的全面進(jìn)步,到了90年代初期,司法改革成為突出的社會問題。溫飽問題解決之后,對社會公正的要求凸現(xiàn)出來了。尋求公正的地方是法院,而突然面對這樣大的社會責(zé)任,法院自身沒有充分的準(zhǔn)備。在舊體制下形成的法院的體制問題、管理問題、法官素質(zhì)問題,使得法院無法適應(yīng)新形勢下的社會需要。公眾對司法不滿,影響了黨和政府的形象,黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人開始關(guān)注司法公正問題。江澤民總書記在十五大的報告正式提出了司法改革的任務(wù)。司法機(jī)關(guān)自身也有巨大的改革熱情,它們迫切需要通過改革改變形象,獲得社會的公信力,適應(yīng)新的社會需求。1999年,最高人民法院制定了五年改革綱要,這是我國司法改革的指導(dǎo)性文本。①司法改革已經(jīng)不僅僅是政治家和法律家考慮的事情,也是普通民眾所關(guān)心的事情,不僅僅是政治制度和法律制度層面的問題,也是社會學(xué)意義上的問題,不僅僅是權(quán)利結(jié)構(gòu)的調(diào)整和完善的問題,也是公民在一個合理的、有公信度的司法體制下接受關(guān)于權(quán)利和義務(wù)裁決的問題。社會對司法改革的要求首先表明司法機(jī)關(guān)在國家和社會生活中的地位越來越重要,社會對司法機(jī)關(guān)的要求越來越高。在中華人民共和國成立以后的頭30年中,法院和人們的日常生活基本不發(fā)生什么關(guān)系。在一個幾乎沒有私有財產(chǎn)存在的社會里,在一個所有個人都被看作是國家機(jī)器的“齒輪和螺絲釘”的社會里,在一個所有的社會資源都以“公共”的名義屬于國家的社會里,在一個所有的社會經(jīng)濟(jì)活動都被視為政府職能的社會里,在國家和社會高度同一,政府全權(quán)代表人民行使權(quán)利的社會里,在一個幾乎所有的社會矛盾和沖突都通過行政方式解決的社會里,法院在社會權(quán)力體系中處于邊緣地位,人們視“上法院”為恥辱,一個有過“上法院”經(jīng)歷的人往往會被視為異類。

  

  改革開放導(dǎo)致了人們生活方式和社會管理方式的變革。首先是國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的改革和職能轉(zhuǎn)變。“單位”的非業(yè)務(wù)職能逐漸弱化,黨政領(lǐng)導(dǎo)不再承擔(dān)業(yè)務(wù)之外的社會糾紛調(diào)解和裁決的任務(wù)。其次是市場經(jīng)濟(jì)改革。城市中出現(xiàn)了不隸屬于任何行政機(jī)構(gòu)的個人,他們獨(dú)立謀生,自己既是市場經(jīng)濟(jì)中的主體,也是法律關(guān)系的主體。第三,農(nóng)村的土地承包制改革。人民公社解體了,這在一定程度上帶來的農(nóng)村社會管理的真空。很多農(nóng)民離開了世世代代賴以為生的土地,進(jìn)入城市,形成“民工潮”,他們和正式機(jī)構(gòu)只有雇傭和被雇傭的關(guān)系,沒有“保護(hù)傘”,必須通過法律捍衛(wèi)自己的權(quán)利。即使是那些仍然留在農(nóng)村的農(nóng)民們也不再生活在嚴(yán)格的行政體制之中了,他們通過土地承包制解放了自己,成為平等的權(quán)利主體!坝忻苷翌I(lǐng)導(dǎo)”被“有矛盾上法院”所代替。與過去相比,“多訟”和“好訟”正在成為一種趨勢,在日益復(fù)雜的社會關(guān)系中,任何人都可能產(chǎn)生訴諸法院的需要。數(shù)據(jù)表明,近20年來,我國法院受理的案件每年都有大量遞增,法院正在成為人們生活中不可缺少的角色。各級人民法院和公眾的關(guān)系越來越緊密,任何人都可能和法院打上交道,或者是你訴別人,或者是別人訴了你。這是“依法治國”的新氣象:法院日益成為維護(hù)社會公平的機(jī)構(gòu),成為公眾“討公道”的地方。

  

  其次,立法和法律實施之間的距離日益突出。立法日趨完備,人們期望寫在紙上的規(guī)則通過司法機(jī)關(guān)得到實施而成為社會生活的準(zhǔn)則。改革開放之初,人們經(jīng)常用“無法可依”來形容中國社會缺乏規(guī)則的狀況,通過20多年的努力,這種現(xiàn)象得到了根本的改變。中國社會主義法律體系的基本框架已經(jīng)形成,以憲法為基礎(chǔ),以基本法律和法律為主要脈絡(luò),由大量的行政法規(guī)和地方性法規(guī)支持的規(guī)則結(jié)構(gòu)成為“依法治國,建設(shè)社會主義法治國家”的依據(jù)。然而,法律實施方面存在很多問題,“有法不依,執(zhí)法不嚴(yán),違法不究”的問題十分突出。曾經(jīng)有媒體對我國的法院判決的執(zhí)行情況作過評估,認(rèn)為涉及經(jīng)濟(jì)和民事的判決,大約有80%左右不能執(zhí)行或者不能完全執(zhí)行,有些估計還要悲觀一些。這種狀況的后果是多重的:社會公平無法實現(xiàn),人們對法律的信心被挫傷,合理的法律秩序無法形成。在這樣的情況下,人們對司法機(jī)關(guān)產(chǎn)生期待是自然的。

  

  第三,現(xiàn)行司法體制不符合社會發(fā)展的需要。我們的司法機(jī)關(guān)是在50年代初期建立的。當(dāng)時新生的人民政權(quán)剛剛建立,國家的主要任務(wù)是打擊敵對分子的破壞活動和恢復(fù)被戰(zhàn)爭破壞的經(jīng)濟(jì),司法機(jī)關(guān)具有“準(zhǔn)軍事”性質(zhì),是維護(hù)政權(quán)的“刀把子”。基于這樣的歷史使命而設(shè)計的司法機(jī)關(guān),其價值標(biāo)準(zhǔn)和功能標(biāo)準(zhǔn)都與現(xiàn)在社會所需要的司法機(jī)關(guān)不同。盡管改革開放20多年來司法機(jī)關(guān)也在不斷的改革之中,但是這些改革多半是反應(yīng)性的,例如,法院系統(tǒng)適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)改革所產(chǎn)生的社會需要設(shè)立經(jīng)濟(jì)庭,適應(yīng)行政訴訟的需要設(shè)立行政庭,等等。這些改革一方面滿足了新的社會需求,另一方面計劃經(jīng)濟(jì)條件下產(chǎn)生的司法體制的不合理也隨著法院職能的擴(kuò)大而擴(kuò)大了。諸如法院按行政區(qū)劃的設(shè)置,法官的產(chǎn)生和管理,法官的地位和待遇,法院的經(jīng)費(fèi)來源,司法行政管理,等等,這些在計劃經(jīng)濟(jì)體制下順理成章的安排現(xiàn)在呈現(xiàn)出嚴(yán)重的弊端,成為司法腐敗的根源。人們早已熟悉了司法腐敗的種種現(xiàn)象:有法不依,執(zhí)法不嚴(yán),裁判不公,吃拿卡要,索賄受賄,貪贓枉法。更有甚者,有的法官竟然和當(dāng)事人勾結(jié),制造出了假原告、假被告、假標(biāo)的、假證據(jù)、假代理、假審判的假案子。在很多地方,“吃了原告吃被告”幾乎成了法官的代名詞。在公眾眼里,我們的司法機(jī)關(guān)似乎成了一個“公共病人”,而如何醫(yī)治這個“公共病人”就成了全社會關(guān)注的熱點(diǎn)。

  

  正是現(xiàn)行司法狀況的弊端與社會發(fā)展需要的巨大反差造就了司法改革的契機(jī)。從90年代初期開始,司法改革開始成為司法機(jī)關(guān)改善自身的努力,成為其向全國人民代表大會的年度報告的一部分。1995年中國共產(chǎn)黨第十五次全國代表大會上,江澤民提出了“推進(jìn)司法改革,從制度上保證司法機(jī)關(guān)依法獨(dú)立公正地行使審判權(quán)和檢察權(quán)”,以執(zhí)政黨文件的方式明確提出了司法要進(jìn)行改革,這在中華人民共和國的歷史上還是第一次。

  

  二、司法改革已經(jīng)取得的成就

  

  我把司法改革已經(jīng)取得的成就分為理念的和制度的。通過司法改革實現(xiàn)司法理念,在司法理念的指導(dǎo)下推動司法改革,這兩個看起來相反的命題在中國的語境中都具有真實性。中國是;
個崇尚理論的國家,現(xiàn)實的合理性是需要理論的闡述而得到合法性的。如古代的孔夫子所云:名不正則言不順,言不順則令不行,必也正其名,才能行其實。因此,近年來中國司法改革取得的最大成就當(dāng)屬司法理念的轉(zhuǎn)變。

  

  (一)司法理念的轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫茸兏镩_辟了廣闊空間

  

  如上所述,中國的司法制度是在1949年之后逐步建立的。如果說在建立這個制度的過程中有某種理念的指導(dǎo),那么這種理念就是,司法是無產(chǎn)階級專政的工具,是實現(xiàn)黨和國家政策目標(biāo)的手段。這個理念不僅主導(dǎo)了中國司法制度的設(shè)計,也主導(dǎo)了司法職業(yè)人員的標(biāo)準(zhǔn)。這個標(biāo)準(zhǔn)首先是政治的,其次才是業(yè)務(wù)能力。例如,建國之初對舊司法人員的清理是為了法律“不應(yīng)操在不可信賴的人手中”,①而新的司法干部的條件首先是必須政治上可靠。只要政治條件可靠,其他條件都是無關(guān)緊要的!1945年以前參加工作的老干部”“土改、鎮(zhèn)反、三反、五反的積極分子工人、店員、青年、婦女、農(nóng)民),歷史清白,有高小以上文化程度,身體健康,而且有志于政法工作的都可以”。②在這樣的司法理念的指導(dǎo)下,司法審判工作壓倒一切的任務(wù)是為現(xiàn)實政治服務(wù),“是政治性最強(qiáng)的工作”。①每年一度的全國人民代表大會,最高人民法院向大會所做的工作報告的主要內(nèi)容是匯報法院在一年的工作中貫徹落實黨和國家中心任務(wù)的情況,從鎮(zhèn)壓反革命到“三反”“五反”,從“反右”到“清理階級隊伍”,從“司法為對資產(chǎn)階級的全面專政服務(wù)”到“以無產(chǎn)階級專政理論來處理離婚案件”,②政治工作的中心決定司法工作的中心。在民眾的心目中,司法機(jī)關(guān)就是“無產(chǎn)階級專政的刀把子”,不僅判案要依據(jù)黨和國家的政策和政治經(jīng)濟(jì)形勢,而且權(quán)利義務(wù)的分配,犯罪與刑罰的確定,都要考慮當(dāng)事人的階級成分。同樣的犯罪構(gòu)成,可能因為犯罪人的階級出身不同而得到不同的定性,并且得到不同的刑罰。

  

  在當(dāng)時的歷史條件下,這樣的實踐符合“以階級斗爭為綱”的理論邏輯,并且具有現(xiàn)實合理性。直到1978年召開的中國共產(chǎn)黨的十一屆三中全會正式宣布了黨和國家的工作重點(diǎn)要轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面來,并且宣布階級斗爭已經(jīng)不再是中國社會的主要矛盾,司法機(jī)關(guān)的性質(zhì)和任務(wù)才有可能發(fā)生一個轉(zhuǎn)折。值得一提的是1979年召開的全國高級人民法院院長和軍事法院院長會議,這次會議正式?jīng)Q定,在案件審判中,家庭出身,個人成分和一般的歷史問題將不再作為判案的根據(jù)。這是一次非常有意義的思想解放,也是對司法理念的一次大的調(diào)整。

  

  80年代初,最高人民法院每年向全國人民代表大會的報告中開始出現(xiàn)“保護(hù)公民的合法權(quán)益”等提法。到了90年代,“嚴(yán)肅執(zhí)法,確保司法公正”成為法院的旗幟。1999年10月20日最高人民法院發(fā)布的《人民法院五年改革綱要》對法院改革的總體目標(biāo)作了這樣的表述:“緊密圍繞社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建立社會主義法治國家的需要,依據(jù)憲法和法律規(guī)定的基本原則,健全人民法院的組織體系,進(jìn)一步完善獨(dú)立、公正、公開、高效、廉潔、運(yùn)行良好的審判工作機(jī)制;
在科學(xué)的法官管理制度下,造就一支高素質(zhì)的法官隊伍;
建立保障人民法院充分履行審判職能的經(jīng)費(fèi)管理體制,真正建立起具有中國特色的社會主義司法制度”。①同年12月,最高人民法院院長肖揚(yáng)在全國高級法院院長工作會議上的講話的題目是“努力推進(jìn)改革,確保司法公正,以嶄新的姿態(tài)跨入新世紀(jì)”。

  

  從“無產(chǎn)階級專政的刀把子”到“確保司法公正”,關(guān)于司法機(jī)關(guān)使命理念的變化反映了中國社會的巨大變化。司法機(jī)關(guān)不僅僅是政治國家實現(xiàn)政策目標(biāo)的工具,也是社會實現(xiàn)其價值追求的一種機(jī)制。經(jīng)濟(jì)改革改變了原來的社會關(guān)系,“身份”逐步被“契約”所取代,行政命令逐步被法律規(guī)則所取代,立法的逐步完善和公眾權(quán)利意識的增強(qiáng)使社會行為法律后果具有了某種可預(yù)測性,這一切都促進(jìn)了司法理念的轉(zhuǎn)變。而司法理念的轉(zhuǎn)變反過來又成為促進(jìn)制度變革的巨大的推動力。(點(diǎn)擊此處閱讀下一頁)

  

  

  (二)制度改革和建設(shè)取得顯著成就

  

  審判機(jī)構(gòu)得到了發(fā)展與完善。審判機(jī)構(gòu)的發(fā)展與完善是司法改革的重要使命,也是使法院能夠履行其社會職責(zé)的條件。80年代以前,中國法院的內(nèi)部設(shè)置只有兩個實體部門,一是民庭,二是刑庭。民庭處理的案件大多為婚姻糾紛,刑庭處理的案件主要是刑事犯罪。從1949年到1956年7年間,全國各級法院共審判刑事案件600余萬件,民事案件850余萬件,②全國平均每年刑事案件不到100萬件,民事案件略高于100萬件。由于實體法很簡單而且基本沒有程序法,因此法院所面對的案件都比較容易處理。1957年以后,頻繁的政治運(yùn)動破壞了正常的社會生活秩序和維持秩序的方式,司法機(jī)關(guān)已經(jīng)無法履行憲法職責(zé),所以我們現(xiàn)在無從獲得全國人民法院1957年到1977年期間的統(tǒng)計數(shù)字,但是從可獲得的地方的統(tǒng)計數(shù)字我們可以看出當(dāng)時法院的基本功能,即根據(jù)不同時期的刑事政策懲治犯罪和處理民事糾紛。

  

  70年代末開始的改革開放逐步改變了中國社會的結(jié)構(gòu),社會政治與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展把在計劃經(jīng)濟(jì)體制下非常邊緣化的司法機(jī)關(guān)推向權(quán)力主流。而司法改革就是在這樣的社會背景下開始的,它所面對的首要問題是健全和發(fā)展審判機(jī)構(gòu)自身。經(jīng)濟(jì)審判制度和行政審判制度的確立就是典型的例子。1979年以前,經(jīng)濟(jì)糾紛大都是通過行政手段解決的,政府的經(jīng)濟(jì)主管部門承擔(dān)著處理所轄經(jīng)濟(jì)實體之間糾紛的任務(wù)。但是,當(dāng)“政企分開”的改革推行以后,很多經(jīng)濟(jì)實體都獲得了獨(dú)立于政府部門的法律地位,有了更大的自主權(quán),原來的經(jīng)濟(jì)主管部門不再有能力處理這類經(jīng)濟(jì)糾紛了。一旦爭議一方訴諸法院,法院只能將其作為民事糾紛來處理。為了解決容易增多的經(jīng)濟(jì)糾紛和制度缺省之間的矛盾,法院不得不考慮建立經(jīng)濟(jì)審判庭的可能性。1979年,作為一個改革試點(diǎn),四川省重慶市中級人民法院第一個成立了經(jīng)濟(jì)審判庭。~1983年,法院組織法進(jìn)行了修改,正式確立了經(jīng)濟(jì)審判庭在法院體系中的建制。到了1986年,全國97%的法院成立了經(jīng)濟(jì)審判庭。現(xiàn)在各級法院的經(jīng)濟(jì)審判庭已經(jīng)成為法院系統(tǒng)中最為忙碌的部門。

  

  與經(jīng)濟(jì)審判庭相類似,行政審判庭的設(shè)立也產(chǎn)生于類似的經(jīng)歷。1989年以前,中國行政訴訟的程序適用1982年通過的<民事訴訟法)(試行)的程序。到1988年為止,已經(jīng)有130多部法律分別規(guī)定法院可以受理行政訴訟案件。但是由于沒有專門的行政審判機(jī)構(gòu),很多行政訴訟不得不由民庭來受理。當(dāng)行政案件的數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模的時候,制度化建設(shè)和改革的要求就提上了日程。適應(yīng)這種需要,1986年,全國各級法院建立了1422個行政審判庭,1987年又建立了1093個,1990年全國行政審判工作會議之后,全國法院成立的行政審判庭已經(jīng)達(dá)到了3037個,其含義是所有的高級人民法院,99%的中級人民法院,和91%的初級人民法院都設(shè)立了行政審判庭。②行政審判制度的確立是中國司法改革的一個重要成果,法院作為維護(hù)公民權(quán)利,限制政府權(quán)力濫用的一個機(jī)構(gòu),通過行政訴訟向社會傳遞了重要的信息。

  

  除了經(jīng)濟(jì)審判庭和行政審判庭的設(shè)立,軍事法院、鐵路運(yùn)輸法院和海事法院等專門法院相繼成立和恢復(fù),也大大加強(qiáng)了人民法院的機(jī)構(gòu)建設(shè)。到目前為止,中國的法院已經(jīng)從80年代初簡單的刑事一民事結(jié)構(gòu)發(fā)展成為與國家主要立法部門相適應(yīng),能夠覆蓋社會糾紛主要類別的裁決機(jī)構(gòu)。

  

  審判方式的積極變革。改革前中國的審判方式是典型的職權(quán)主義模式,甚至是超職權(quán)主義的模式,其特征是法官在訴訟過程中扮演積極的,主導(dǎo)的角色。而且,在中國的政治和社會環(huán)境中,職權(quán)主義的直接后果是判決的結(jié)果直接依賴于法官的主觀認(rèn)定而不是事實和證據(jù)。由于司法行政權(quán)和審判權(quán)合而為一,當(dāng)事人和律師的權(quán)利不能得到充分的保障。最高人民法院副院長祝銘山總結(jié)這種審判方式的弊端是“庭審功能難以得到有效發(fā)揮,不利于保證辦案質(zhì)量;
耗費(fèi)人力、物力和時間過多,不利于提高審判工作效率;
訴訟活動公開性差,不利于法院隊伍廉政建設(shè)”。①

  

  從20世紀(jì)80年代末期開始,各級人民法院都開始探索審判方式改革的途徑,諸如強(qiáng)化庭審功能,強(qiáng)化合議庭的職能,強(qiáng)化當(dāng)事人的舉證責(zé)任,落實公開審判制度,等等。1996年修改的(刑事訴訟法)把審判方式的改革推到了一個新的深度,開始了從大陸法系的職權(quán)主義向當(dāng)事人主義的轉(zhuǎn)變。例如,根據(jù)這一法律,公訴人、被告人、辯護(hù)人不再有等級之分,而是同為當(dāng)事人,是平等的法律主體。法官的職責(zé)不再是調(diào)查取證,而是以消極的方式客觀地審查證據(jù),不再是引導(dǎo)法庭審判,而是冷靜、客觀地作出裁決?卦V方和辯護(hù)方的積極性和主動性得到保護(hù)和發(fā)揮,二者的平等對抗被視為公正審判的必須。

  

  民事審判方式的改革主要集中在以下幾個方面,首先通過公開審判改變過去“先定后審”的實踐,法官在庭審中的職責(zé)是聆聽當(dāng)事人的舉證,冷靜分析,居中裁判。其次是實行“誰主張,誰舉證”的原則,強(qiáng)化當(dāng)事人的舉證責(zé)任。第三是賦予合議庭對普通案件作出裁決的能力,做到“審者判”,改變“判者不審”的狀況。在這些改革的基礎(chǔ)上,1999年的《人民法院五年改革綱要》為審判方式改革提出的新的任務(wù)是“進(jìn)一步完善舉證制度,除繼續(xù)堅持主張權(quán)利的當(dāng)事人承擔(dān)舉證責(zé)任的原則外,建立舉證時限制度,重大、復(fù)雜、疑難案件庭前交換證據(jù)制度,完善人民法院收集證據(jù)制度,進(jìn)一步規(guī)范當(dāng)事人舉證、質(zhì)證活動”。為了完善舉證制度,《刑事證據(jù)法》和《民事證據(jù)法》正在起草過程中。

  

  審判組織趨于合理化。審判組織是人民法院審判案件的組織形式。根據(jù)《法院組織法》的規(guī)定,我國現(xiàn)行的審判組織制度有幾個要點(diǎn),第一,“人民法院審判案件實行合議制”。第一審案件“由審判員組成合議庭或者有審判員和人民陪審員組成合議庭進(jìn)行;
簡單的民事案件、輕微的刑事案件和法律另有規(guī)定的案件,可以由審判員一人獨(dú)任審判”。“合議庭由院長或者庭長指定審判員一人擔(dān)任審判長。院長或者庭長參加審判的時候,自己擔(dān)任審判長”(第十條)第二,審判委員會制度!案骷壢嗣穹ㄔ涸O(shè)立審判委員會,實行民主集中制。審判委員會的任務(wù)是總結(jié)審判經(jīng)驗,討論重大的或者疑難的案件和其他有關(guān)審判工作的問題”(第十一條)。

  

  在審判問題上,審判組織是實現(xiàn)審判權(quán)的機(jī)構(gòu),是法院的具體化。但是在中國司法體制的運(yùn)作中,法律規(guī)定的審判組織所享有的權(quán)力經(jīng)常被“行政化”的管理體制所取代。例如,不管是法官獨(dú)任審判所作出的判決還是合議庭所作出的判決,特別是合議庭成員意見不一致的判決,雖然法律曾經(jīng)規(guī)定“少數(shù)服從多數(shù),但少數(shù)人的意見應(yīng)該寫入筆錄”的規(guī)則,但實踐上通常總是要由行政性質(zhì)的“庭務(wù)會”或者主管庭長來決定,而“重大的或者疑難的案件,院長認(rèn)為需要提交審判委員會討論的,由院長提交審判委員會討論決定。審判委員會的決定,合議庭應(yīng)當(dāng)執(zhí)行”。

  

  不僅如此,由于法院的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和行政機(jī)關(guān)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)并無二致,從科級到處級到局級,一個法官的業(yè)績是否能夠得到承認(rèn),主要表現(xiàn)在他的行政級別是否得到了提升。高行政級別法官的權(quán)力表現(xiàn)在他可以對低行政級別法官的判決有矯正權(quán)。這種類似于行政機(jī)構(gòu)“行政首長負(fù)責(zé)制”的機(jī)制導(dǎo)致了司法判決的行政性質(zhì)而非司法性質(zhì),審判委員會存在和運(yùn)作更加強(qiáng)化了這一點(diǎn)。

  

  因此,審判組織改革的主要目標(biāo)是強(qiáng)化合議庭的職能和作用。在這方面,全國各地的法院都進(jìn)行了積極的探索,其方向是把審判權(quán)還給法律規(guī)定的審判組織。例如,很多地方取消了“層層把關(guān)”的實踐,把案件的最終裁決權(quán)交給合議庭和獨(dú)審法官。山東省青島市中級人民法院在這方面進(jìn)行了很好的探索。他們根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況確定了主審法官的條件和職責(zé),院長和庭長在審判案件中以主審法官的身份出現(xiàn)而不是以行政長官的姿態(tài)出現(xiàn),通過審判工作樹立自己的權(quán)威。①

  

  2000年7月,最高人民法院頒布了《人民法院審判長選任辦法》,隨即在全國范圍內(nèi)實施。該《辦法》的目的,是通過審判長的選任改善法官隊伍的現(xiàn)狀,逐步實現(xiàn)法官權(quán)利和責(zé)任的一致,這一措施被認(rèn)為是改善法院組織的重大步驟。根據(jù)這一文件,審判長主持庭審,并主持合議庭對案件進(jìn)行評議,作出裁判,依照規(guī)定權(quán)限審核、簽發(fā)訴訟文書。一般認(rèn)為,盡管在推行這項改革的過程中出現(xiàn)了一些問題,但是此項改革在重新配置法院內(nèi)部審判權(quán)方面,是一項有意義的探索。

  

  按照審判工作的要求改善法院內(nèi)部程序。實行了立審分立,審執(zhí)分立,審監(jiān)分立。所謂立審分立,就是立案庭收到案件后,直接安排日期和主審法官。有的地方甚至實行“抽簽”的辦法確定某一案件的主審法官,還有的地方實行電腦派位的方式,以避免事先接觸法官的當(dāng)事人有“挑選法官”的機(jī)會。②審執(zhí)分立,目的是將判決的執(zhí)行與案件的審判分離,專門設(shè)立執(zhí)行庭負(fù)責(zé)判決的執(zhí)行。執(zhí)行庭設(shè)立以后,執(zhí)行的力度明顯增強(qiáng),那些以地方勢力為背景的所謂的“討債公司”受到打擊,維護(hù)了相關(guān)的法律秩序。審監(jiān)分立,是指近年來在司法改革過程中在法院內(nèi)部設(shè)立的審監(jiān)庭。審監(jiān)庭的主要任務(wù)是規(guī)范再立案標(biāo)準(zhǔn),將無限申訴變?yōu)橛邢奚暝V,將無限再審變?yōu)橛邢拊賹彛?br>改革再審審判方式;
改革再審裁判文書,提高再審裁判文書的質(zhì)量。③

  

  值得一提的是,1995年2月頒布實施的《法官法》是改革和完善我國司法制度的重大步驟。《法官法》明確了法官的地位和職責(zé),義務(wù)和權(quán)利,規(guī)定了法官管理的各項原則和制度。《法官法》頒布以后,最高人民法院陸續(xù)制定了《法官考評委員會暫行組織辦法》、《初任審判員、助理審判員考試暫行辦法》、《關(guān)于依照法官法規(guī)定期限培訓(xùn)有關(guān)審判人員的通知》等等文件。各級人民法院也都指定了自己的實施細(xì)則。2001年7月,《法官法》又進(jìn)行了重大修改,確定了國家統(tǒng)一司法考試制度。統(tǒng)一司法考試制度從根本上保證了高素質(zhì)的法律人才進(jìn)入法官職業(yè)。鑒于《法官法》修正案將于2002年1月實施,統(tǒng)一司法考試將在2002年首次實行。

  

  三、深化改革所面臨的矛盾和難題

  

  盡管有上述成就,但是我們必須承認(rèn),目前面臨的改革難度也越來越大。20世紀(jì)80年代和90年代初期,司法改革的任何設(shè)計和舉措都會得到普遍的支持,改革的成績也可以立竿見影。現(xiàn)在不同了。技術(shù)層面的改革和制度層面的改革都進(jìn)行了很多,而進(jìn)一步改革所需要的資源和條件仍然處于稀缺狀態(tài)。司法理念的變化和既有的改革成就提高了社會對司法的期待,然而,正是這種期待和現(xiàn)實的巨大反差要求司法的進(jìn)一步改革。

  

  我認(rèn)為,深化司法改革所面臨的問題和矛盾主要表現(xiàn)在,第一,加強(qiáng)對司法的監(jiān)督所帶來的司法機(jī)關(guān)職能弱化的矛盾。當(dāng)某一權(quán)力部門問題較多而且引起公眾不滿的時候,政治學(xué)的傳統(tǒng)智慧就是加強(qiáng)對這一部門的監(jiān)督。在中國現(xiàn)行法律體制下,對法院的監(jiān)督有幾個層面。首先是法院的內(nèi)部監(jiān)督。這主要是指法院通過啟動自己內(nèi)部程序,或者由當(dāng)事人提起再審而對法院的審判行為進(jìn)行監(jiān)督。其次是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的監(jiān)督。人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),依法監(jiān)督人民法院的審判工作。第三是權(quán)力部門的監(jiān)督。這包括人大的監(jiān)督和執(zhí)政黨的監(jiān)督。人民代表大會是司法權(quán)的來源,理所當(dāng)然地要承擔(dān)對法院進(jìn)行監(jiān)督的責(zé)任。執(zhí)政黨對法院的監(jiān)督主要通過各級政法委員會行使。第四是社會監(jiān)督。

  

  如果我們從制度上觀察這個監(jiān)督體系,我們會認(rèn)為,至少即在法律上法院已經(jīng)處于層層監(jiān)督之下,它們幾乎不可能有任何越軌行為。然而問題在于,監(jiān)督機(jī)制能否起作用不在于其形式上有多完備,多一層監(jiān)督也可能意味著多一些腐敗,多一些制度成本,而且,監(jiān)督制度的效果是由多方面的因素決定韻,體制的、社會的、倫理的、個人素質(zhì)方面的因素都會起作用。公眾把監(jiān)督者稱為“看人的”,而“看人的”本身更需要監(jiān)督。但是隨著媒體對司法腐敗的曝光和公眾對法院不滿情緒的增強(qiáng),人們似乎認(rèn)為現(xiàn)行的監(jiān)督體制有力度不夠之嫌,而加強(qiáng)對法院的監(jiān)督思路就是設(shè)置更多的監(jiān)督環(huán)節(jié)。在這樣的社會氛圍之下,法院積極接受監(jiān)督也成了“政治正確”的表現(xiàn),所以我們看到的是,當(dāng)權(quán)力機(jī)關(guān)或者其他部門提出對法院監(jiān)督的新方法時,法院總是以“接受監(jiān)督”的新文件相配合。①

  

  接受監(jiān)督無疑是好事情,但是如果監(jiān)督已經(jīng)影響了法院的獨(dú)立和法院作為社會糾紛最終裁決人的地位,則監(jiān)督就失去了其本來的含義。一位法官在談到現(xiàn)在各個不同的機(jī)構(gòu)對法院的監(jiān)督時這樣寫道:“個案交辦監(jiān)督逐年大幅度上升”,監(jiān)督的形式多樣,“有把法院同志叫去當(dāng)面交辦的,有口頭交辦的,有電話交辦的,有寫紙條交辦的,(點(diǎn)擊此處閱讀下一頁)

  有批示交辦的,有信函交辦的”,而且“要求各不相同。有的要求當(dāng)面報告結(jié)果,有的要求攜卷匯報,有的要求電話報結(jié)果,有的要求書面報告,還有的要求按自己交辦或者批示的意見辦理,甚至有的是同一個案件,有的領(lǐng)導(dǎo)要求這樣判,有的領(lǐng)導(dǎo)又要求那樣判;
有的要求立即執(zhí)行,有的又要求暫緩或中止執(zhí)行”②,這位法官的筆下充滿了無奈,“有的案件剛立案,或剛審結(jié),或剛進(jìn)入執(zhí)行程序,領(lǐng)導(dǎo)交辦就來了”。③

  

  監(jiān)督的目的應(yīng)該是使法院能夠更公正地行使裁判權(quán),而不是其他權(quán)力機(jī)關(guān)代替司法機(jī)關(guān)行使裁判權(quán)。如果說在重重制度制約之下的法院尚可能發(fā)生司法不公的問題,那么由監(jiān)督者命令法院或者要求法院按照自己的意志行使裁判權(quán),一定會出現(xiàn)更大的司法不公。一位法官這樣感嘆道:監(jiān)督者“在情況尚未弄清,或者僅聽了當(dāng)事人一面之詞,或者站在局部利益上隨意發(fā)指示,作批示,法院照辦吧,又違法了,不照辦吧,又違犯了領(lǐng)導(dǎo)者和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的指示”。①

  

  各級人民代表大會對司法的監(jiān)督也出現(xiàn)了一些問題。人大對司法的監(jiān)督本來是有憲法根據(jù)的,但是這種監(jiān)督應(yīng)該是通過審查報告、人事任免、規(guī)范性文件的審查來實現(xiàn)的制度監(jiān)督,而不應(yīng)該是個案監(jiān)督,尤其不能在案件審判之前就開始監(jiān)督。全國人大曾經(jīng)起草《個案監(jiān)督法》,此草案在討論階段暫時擱淺,但很多地方都通過了自己的《個案監(jiān)督條例》。通過這些地方性法規(guī),人民代表大會對個案的監(jiān)督合法化了。監(jiān)督案件的來源,包括“人民群眾向人大常委會提出申訴、控告的案件;
人大常委會組織的視察、執(zhí)法檢查和評議中發(fā)現(xiàn)的違法案件;
人大常委會組成人員、人大代表需要實施監(jiān)督的違法案件;
上級人大常委會轉(zhuǎn)辦或者下級人大常委會反映的違法案件”。②在監(jiān)督過程中,調(diào)查組可以調(diào)查、看卷,可以對有關(guān)機(jī)關(guān)和人員進(jìn)行詢問、質(zhì)詢,而且,“對人大常委會提出的監(jiān)督意見和建議不依法辦理的”“要依法追究行政責(zé)任或者法律責(zé)任”。③

  

  這種監(jiān)督體制使得法院不得不對人大對具體案件的意見唯唯諾諾。每年一度的人民代表大會成了法院“主動接受監(jiān)督”的機(jī)會,法院的法官們丟下手頭的案子,謙卑地到會場去征求意見,匯報工作,目的是獲得人大代表對法院報告的支持。不排除有的人大代表順便交代幾個案子,法院只能“認(rèn)真辦理并匯報結(jié)果”。這樣做的結(jié)果是司法機(jī)關(guān)地位的弱化。有的案子可能已經(jīng)打完終審,已經(jīng)耗費(fèi)了巨大的司法資源,但是只要當(dāng)事人找到黨政機(jī)關(guān)和人大的領(lǐng)導(dǎo),判決就很難說是終局。一個社會需要法院,就是因為法院可以把解決復(fù)雜社會矛盾的過程技術(shù)化、程序化、法律化,以維護(hù)社會穩(wěn)定和法制的統(tǒng)一。如果對法院監(jiān)督的結(jié)果使法院成了監(jiān)督者意志的工具,那么,且不說監(jiān)督者本身也可能有偏見,也可能和地方保護(hù)主義結(jié)合起來,即使監(jiān)督者的出發(fā)點(diǎn)都是公正的,如果法院被各種監(jiān)督機(jī)構(gòu)所引導(dǎo)和指揮,不能獨(dú)立地行使審判權(quán),那么遭受損害的則不僅僅是司法,也是國家的憲法體制。

  

  第二,公眾對司法形象的設(shè)計和需求與法院自身主導(dǎo)改革的矛盾。誰來設(shè)計司法改革?誰是司法改革的主體?司法改革是否需要一個對司法改革要達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行周密計劃的權(quán)威的組織與決策機(jī)構(gòu)?怎樣才能把公眾對司法機(jī)關(guān)形象和職能的要求與尊重司法特點(diǎn)的具體改革措施結(jié)合起來?這是司法改革走到今天凸顯出來的另一個矛盾。

  

  回顧司法改革所取得的成就,我們必須充分肯定各級人民法院的積極性和主動性。它們視改革為己任,在體制允許的范圍內(nèi)采取了許多非常有意義的改革措施。最高人民法院成立了改革小組,制定了《人民法院五年改革綱要》,為各級法院每一年的改革提出了具體要求。然而這種改革模式所產(chǎn)生的問題首先是,由于法院自身權(quán)力范圍的限制,改革難免頭疼醫(yī)頭,腳疼醫(yī)腳,沒有辦法解決深層次的問題。例如,法院的財政體制和進(jìn)入機(jī)制這類問題都不是通過法院自己的改革所能解決的。

  

  其次,由于中國幅員廣大,地區(qū)間差別很大,同一改革在不同的地區(qū)可能會有不同標(biāo)準(zhǔn)。以審判長選任改革為例,盡管改革方案的目的是選擇素質(zhì)高的法官當(dāng)審判長,實現(xiàn)法官的精英化。但在實施此改革方案的過程中出現(xiàn)了五花八門的做法。在一些經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū),審判長選任的標(biāo)準(zhǔn)變成了法官能夠給法院創(chuàng)造多少經(jīng)濟(jì)效益。①對于改革設(shè)計者來說,這樣的結(jié)果無疑是“播種龍種,收獲跳蚤”。而如果審判長選任的改革能夠和改善法院的財政條件等改革聯(lián)系起來進(jìn)行,很多問題就可以避免。而法院自己沒有能力協(xié)調(diào)在自己的權(quán)力之外的改革。

  

  第三類問題是,由法院自己倡導(dǎo)的改革很可能是從法院的眼前需要和利益出發(fā)的,因此無助于問題的根本解決,反倒為未來的改革加大了成本。例如,鑒于法官目前薪酬較低的狀況,為了調(diào)動法官的積極性,最高人民法院曾經(jīng)以文件的形式下發(fā)了《中華人民共和國法官等級暫行規(guī)定》,并一直努力爭取在《法官法》所規(guī)定的框架之下為法官評定等級并且把法官等級和報酬聯(lián)系起來。這樣的改革具有現(xiàn)實的合理性,但是不具有長遠(yuǎn)的合理性,甚至與司法改革的長遠(yuǎn)理念相悖。一個理想的法官制度,必須是“法官之上無法官,法官之下亦無法官”,檢驗法官的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是一元的。類似于這樣的改革只會使法院和關(guān)于法院的理念越來越遠(yuǎn)。這樣的例子還有對于法官的培訓(xùn)。法官培訓(xùn)在所有的國家都存在,但是法院自己不應(yīng)該成為培訓(xùn)自己的主體。為司法制度提供合格的法官,是大學(xué)和研究所的責(zé)任,它們是供應(yīng)者,法院應(yīng)該是使用者,F(xiàn)在法官學(xué)院附屑于法院,由法院領(lǐng)導(dǎo)和管理,不僅大大牽扯了法院的精力,而且使得法官培訓(xùn)成為法院內(nèi)部的一種福利安排。不具備法官資格者通過簡短的培訓(xùn)就可以獲得法官資格,甚至可以通過培訓(xùn)而得到升遷。

  

  我認(rèn)為,法院無疑應(yīng)該是司法改革的積極參與者。但是,法院自己不能自己做法院改革的設(shè)計師,和任何其他的機(jī)構(gòu)一樣,法院也不能超脫于自身的局限性。我們需要一個能夠從宏觀上設(shè)計和推動司法改革的組織機(jī)構(gòu),這個機(jī)構(gòu)要明確司法改革的宏觀理念,而且要有能力協(xié)調(diào)各個不同的權(quán)力部門之間的關(guān)系,它應(yīng)該集知識和權(quán)力于一身,而且要有明確的時間表。為了能夠履行這樣的職責(zé),最好能夠在全國人民代表大會常務(wù)委員會之下成立全國司法改革委員會。委員會應(yīng)該吸收司法機(jī)關(guān)的成員,法律學(xué)者和其他相關(guān)黨政部門的人員如中央政法委的人員參加,既能集思廣益,又能協(xié)調(diào)各種關(guān)系,更為重要的是能夠超然于部門利益之外,從國家政治體制改革的角度,提出司法改革的方案并且監(jiān)督其實施。

  

  第三,司法機(jī)關(guān)自身職業(yè)化的努力和司法制度被行政制度所包圍的矛盾。司法改革的一個主要目的是“使法院更像法院”。在中國的語境之下,其主要含義是指法院從結(jié)構(gòu)性的行政模式中解放出來,使司法權(quán)力系統(tǒng)成為從人員構(gòu)成到工作方式到社會使命都完全不同于行政機(jī)關(guān)的社會爭端仲裁機(jī)構(gòu)。但我們看到的現(xiàn)實是,司法機(jī)關(guān)自身職業(yè)化的改革在行政制度的包圍中,要么改革的結(jié)果大打折扣,要么改革的過程本身就成了行政化操作并且產(chǎn)生行政化后果的過程,這幾乎成了近年來司法改革的一個普遍問題。

  

  仍以審判長選任制為例。在最高人民法院出臺審判長選任辦法之前,很多地方的法院都搞了類似的試點(diǎn),有的地方稱為“主審法官”。最高人民法院最后仍確定使用“審判長”一詞,表現(xiàn)了改革設(shè)計者受行政化思維的影響,喜歡這樣一個具有強(qiáng)烈的行政色彩的概念!伴L”者,領(lǐng)導(dǎo)也。中國的“長”最多,從部長到組長,給很多人領(lǐng)導(dǎo)別人的感受。我國司法改革的任務(wù)之一,就是要改革法院體制內(nèi)部“官僚化”和“等級制”設(shè)置,在舊的行政等級體制基本未受觸動的情況下,現(xiàn)在又設(shè)立了固定的審判長。有關(guān)文件雖然沒有明確寫明審判長是一級官職,但是我們看到的是,分配給審判長的權(quán)力更多地是行政的而非審判的。例如,審判長有權(quán)指定“合議庭其他成員擔(dān)任案件承辦人的權(quán)力”,“將合議庭有重大分歧的案件報請院長提交審判委員會的權(quán)力”,“審核、簽發(fā)訴訟文書的權(quán)力”,等等。①承認(rèn)與否,審判長的設(shè)置實際上是在法官和原來的法院內(nèi)部體制之間又設(shè)立了一個職級。有的被選任為審判長的法官把自己審判長的頭銜印在名片上,以表明自己和其他法官的不同。

  

  第四,根據(jù)理念的改革和為了解決眼前問題的改革所產(chǎn)生的矛盾。司法改革涉及我國現(xiàn)行的權(quán)力體制,因此任何一項改革方案都必須經(jīng)過周密的設(shè)計和思考。有些改革措施的目的是為了解決最迫切的眼前問題,但是因為不具有理念的合理性,所以,這樣的改革措施越多,新的問題也就越多。例如,法院判決的執(zhí)行難問題是近年來困擾社會的一個突出問題。為了解決“執(zhí)行難”,法院設(shè)立了執(zhí)行庭,有的地方在執(zhí)行庭下成立了“執(zhí)行隊”作為執(zhí)行的強(qiáng)制力量。從法理上看,執(zhí)行是一種行政行為,其有效性來自于行政強(qiáng)制,與嚴(yán)格設(shè)計的司法程序有截然不同的性質(zhì)。正因為如此,在現(xiàn)行法院管理體制下,執(zhí)行庭最容易成為地方政府和其他領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)以“維護(hù)大局…‘保證穩(wěn)定”“保駕護(hù)航”等等理由搞地方和部門保護(hù)的工具。在行政指令之下,為了維護(hù)本地和本部門的經(jīng)濟(jì)利益,很多法院的執(zhí)行機(jī)構(gòu)荷槍實彈“突擊執(zhí)行”“強(qiáng)制執(zhí)行”,或者動用強(qiáng)制手段凍結(jié)、劃撥當(dāng)事人財產(chǎn),或者扣押人質(zhì),有的甚至釀成了惡性案件。事實證明,法院對執(zhí)行的強(qiáng)化造成了“審執(zhí)不分”,不僅分散了司法權(quán)的精力,而且強(qiáng)化了司法地方保護(hù)主義。

  

  在一個法治社會里,法院判決應(yīng)該具有自動執(zhí)行機(jī)制。我的觀點(diǎn)是,盡管不能排除某些案件的“執(zhí)行難”是由于不公正的司法判決所導(dǎo)致的,但“執(zhí)行難”的主要原因不在司法機(jī)關(guān)而在于大的法治環(huán)境,諸如公眾缺乏對司法權(quán)威的尊重,地方保護(hù)主義,法院的地方化傾向,當(dāng)事人的法律觀念薄弱等等,這些問題的解決需要國家法治建設(shè)的宏觀戰(zhàn)略。

  

  第五,由上級設(shè)計的改革方案和地方現(xiàn)實差距的矛盾。中國有幾千個基層法院,它們無疑應(yīng)該是司法改革的主體。但現(xiàn)實情況經(jīng)常是,這些法院不得不被動接受上級的改革計劃,而有些計劃對它們來說是脫離實際的。

  

  在這個問題上,我們面對著一個殘酷的悖論,一方面,我們需要理念的改革,需要使我們的司法機(jī)關(guān)走入現(xiàn)代化。另一方面,中國現(xiàn)在仍然是一個農(nóng)業(yè)社會,70%以上的人口仍然生活在農(nóng)村,生活在鄉(xiāng)土環(huán)境之中。中國司法改革所參照的現(xiàn)代司法體制,如司法獨(dú)立、法官的職業(yè)化、嚴(yán)格的程序、當(dāng)事人的舉證責(zé)任、法官居中裁判等等,是工業(yè)化帶來的社會分工細(xì)化的結(jié)果,而中國的大部分地區(qū)還處在前工業(yè)化社會。農(nóng)業(yè)社會的糾紛解決機(jī)制與工業(yè)社會的糾紛解決機(jī)制是不同的,前者更看重結(jié)果,后者更強(qiáng)調(diào)程序。前者更注重協(xié)調(diào)不同的利益關(guān)系,后者更強(qiáng)調(diào)規(guī)則。前者需要德高望重但不一定深諳法律的裁決人,后者需要經(jīng)過職業(yè)化訓(xùn)練的法律家。前者是熟人社會,糾紛解決的目的是把沖突“抹平”,后者是生人社會,糾紛解決的目的是使權(quán)利和義務(wù)黑白分明。在一個鄉(xiāng)土社會中建構(gòu)現(xiàn)代司法制度,這是中國三干多個縣級法院所面臨的問題。

  

  四、鍛造適應(yīng)中國新世紀(jì)發(fā)展需要的司法權(quán)力

  

  盡管存在如此復(fù)雜的矛盾和問題,但是司法改革必須深入,這是全目人民的共識。如果說市場經(jīng)濟(jì)改革使中國的經(jīng)濟(jì)步入現(xiàn)代化,民主和法治使中國的政治體制和法律制度步入現(xiàn)代化,那么,有效的司法改革則為這個雙重的現(xiàn)代化進(jìn)程提供法律秩序。把這個邏輯關(guān)系反過來表述,即,沒有恰當(dāng)?shù)乃痉ǜ母锞S持轉(zhuǎn)型時期的社會秩序,混亂和無序就將成為主導(dǎo)。事實上我們已經(jīng)在很多地方看到了這種危險。

  

  為了完成這樣的歷史使命,我們必須對我們已經(jīng)進(jìn)行的和正在進(jìn)行的司法改革進(jìn)行檢討,審視新世紀(jì)中國發(fā)展對司法的要求,并且根據(jù)這種要求思考我們想要達(dá)到的目標(biāo)和怎樣才能實現(xiàn)這一目標(biāo)。

  

 。ㄒ唬21世紀(jì)的中國需要一個獨(dú)立的、強(qiáng)有力的司法權(quán)力

  

  通過司法改革,鍛造一個獨(dú)立的、強(qiáng)有力的司法權(quán)力,是落實國家審判機(jī)關(guān)憲法地位的必然結(jié)果。根據(jù)中國憲法的有關(guān)規(guī)定,司法獨(dú)立是指司法權(quán)在國家權(quán)力結(jié)構(gòu)和在司法體制的運(yùn)行中處于不受其他機(jī)構(gòu)干涉的獨(dú)立地位。長期以來,憲法賦予法院的獨(dú)立地位沒有得到很好的保障,這正是我們現(xiàn)在進(jìn)行司法改革的一個重要原因。

  

  在我國的權(quán)力體制中,司法權(quán)是最弱的。根據(jù)人民代表大會制度,立法權(quán)是國家的最高權(quán)力,是一切權(quán)力的母體,司法權(quán)和行政權(quán)均由人民代表大會制度產(chǎn)生,對其負(fù)責(zé)并且報告工作。盡管理論上司法權(quán)和行政權(quán)是平行的,但是作為國家行政首腦的總理和作為審判機(jī)關(guān)首腦的最高人民法院院長,作為檢察機(jī)關(guān)首腦的檢察長完全不是一個等級。行政權(quán)力本身具有積極、能動、擴(kuò)張的特點(diǎn),無處不在,無時不有,中國的行政權(quán)力更是如此。(點(diǎn)擊此處閱讀下一頁)

  被公眾俗稱為“五大班子”的權(quán)力體制(即黨委、政府、人大、政協(xié)、紀(jì)檢)中完全沒有司法機(jī)關(guān)的地位。在人們的觀念中,司法機(jī)關(guān)和隸屬于行政機(jī)關(guān)之下的政府部門沒有什么區(qū)別,“公、檢、法”排列就說明了這樣的現(xiàn)實。政法委是執(zhí)政黨主管政法事務(wù)的機(jī)構(gòu),過去在很多地方,政法委書記是由公安局長兼任的,由公安局長以政法委書記的身份統(tǒng)管政法工作,法院的獨(dú)立和能力空間非常有限,F(xiàn)在這種狀況有了一點(diǎn)改善,①但法院在權(quán)力機(jī)構(gòu)中的地位仍然較弱。

  

  這樣的機(jī)制進(jìn)一步弱化了司法的地位。一個社會需要獨(dú)立而強(qiáng)有力的司法機(jī)構(gòu)的理由是,承認(rèn)人們無法達(dá)到終極真理,在利益沖突的情況下又不能說服對方服從自己的權(quán)利主張,因此必須服從規(guī)則。賦予法院社會糾紛最終裁決人地位的目的是使規(guī)則能夠?qū)嵭。而現(xiàn)在在各個權(quán)力部門的交叉作用下,司法機(jī)關(guān)不可能成為社會糾紛的最終裁決人。其結(jié)果是沉重的,當(dāng)看到訴諸法院的案件成為權(quán)力的角斗場時,當(dāng)看到不同的利益集團(tuán)都把法院作為實現(xiàn)自己利益的工具時,當(dāng)看到法院的判決在利益面前成為一紙空文時,我們清楚地意識到,因為沒有一個獨(dú)立的和強(qiáng)有力的司法權(quán)力,我們的社會正在無謂地支付經(jīng)濟(jì)、政治和道德代價。

  

  經(jīng)過長期努力,中國已經(jīng)加入WTO.當(dāng)人們憧憬著成為WTO 成員可能帶來的經(jīng)濟(jì)利益時,我們知道成為WTO 的成員意味著我國法制面臨著新的巨大挑戰(zhàn)。不僅2000多條法律法規(guī),1200多條司法解釋將被廢止、修改或者補(bǔ)充,①而且大量的涉外案件將會涌向法院。WTO規(guī)則要求每個成員國的司法制度必須獨(dú)立,司法必須高度透明,高度統(tǒng)一,不得有任何歧視。WTO 所要求的透明,不是把案件審判像排戲一樣演練好了拿到電視上去直播,而是司法審判的依據(jù),整個審判過程的透明。WTO 所要求的司法統(tǒng)一,不是看不同的地方是否適用同樣的規(guī)則,而是要求同樣的案件得出同樣的判決結(jié)果。WTO 所要求的非歧視,核心是不管企業(yè)性質(zhì)如何,在法庭上都是平等的當(dāng)事人,必須依法得到平等對待。我國法院工作現(xiàn)狀和這些標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠(yuǎn)!鞍迪洳僮鳌逼毡榇嬖,地方保護(hù),部門保護(hù),權(quán)力保護(hù)導(dǎo)致事實相同的案件在不同的法院得出不同的結(jié)果,甚至在同一個法院因為法官不同而得出不同的結(jié)果,或者同一個法官,不同的當(dāng)事人而得到不同的結(jié)果!熬S護(hù)穩(wěn)定”“維護(hù)大局”“維護(hù)地方利益”的政策目標(biāo)導(dǎo)致法院判決傾斜從而造成對另一方當(dāng)事人的歧視,所有這一切,不是要不要改革的問題,而是要盡快改革的問題。因為WTO 規(guī)則是“長牙齒的老虎”,國內(nèi)司法裁決不公或者有違WTO 的原則將遭制裁,而且還會使普通的貿(mào)易糾紛變成國家之間的爭端。

  

  加入WTO 是我國的司法改革的一個推動。如果說到目前為止我們?nèi)匀辉诒恢袊Z境下司法獨(dú)立的含義是什么,向誰獨(dú)立,怎樣獨(dú)立這樣的問題所困擾,那么就請看一看WTO 關(guān)于司法的規(guī)則。惟有一個獨(dú)立的司法權(quán)才能夠取信于民,取信于全世界。

  

  一個獨(dú)立并且有力的司法權(quán)力可以使我們國家的法律治理更有力,更有序,更規(guī)范,更能代表人民的利益,也可以使我國更順利地加入國際政治、經(jīng)濟(jì)和法律的主流,為什么我們要回避它呢?

  

 。ǘ21世紀(jì)的中國需要一個公正與效率的司法權(quán)力

  

  最高人民法院院長肖揚(yáng)2001年初與全國部分政協(xié)委員座談時指出“公正與效率是21世紀(jì)人民法院的工作主題,要把確保司法公正、提高司法效率作為新世紀(jì)的工作出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),作為審判工作的靈魂和生命”。①

  

  把公正與效率看作“審判工作的靈魂和生命”,表現(xiàn)出司法改革對21世紀(jì)中國社會發(fā)展需要的積極回應(yīng)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和加入WTO ,中國社會經(jīng)濟(jì)和社會生活方式將會發(fā)生巨大變化,公民公共生活空間也將擴(kuò)大。政府曾經(jīng)是公共領(lǐng)域的主要支撐者,而參加WTO之后,根據(jù)中國政府對WTO 的承諾,法院的職能必然要進(jìn)一步加強(qiáng),現(xiàn)在法院享有的及其有限的司法審查權(quán)會大幅度擴(kuò)張,司法權(quán)將成為公共權(quán)力的另一個支柱。國內(nèi)法治的發(fā)展和社會利益的多元化也會推動這一進(jìn)程。最近最高人民法院就山東省一起因冒名頂替上學(xué)引發(fā)訴訟的法律適用問題作出《批復(fù)》,明確表示有關(guān)法院在審理此案時可以直接適用憲法相關(guān)條款,打破了中國憲法不能直接進(jìn)入訴訟的慣例,表明中國已經(jīng)看到了“司法能動主義”的端倪。②

  

  由于司法權(quán)力的空間越來越大,從制度上保障司法公正和效率也越來越重要。保障公正,需要體現(xiàn)公正的程序法和實體法,更需要透明和公開。透明和公開是減少腐敗最有效手段。最高人民法院在1999年3月8日頒布了《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行公開審判制度的若干規(guī)定》,要求各級法院“必須堅持依法公開審判制度,做到公開開庭,公開舉證、質(zhì)證、公開宣判”,“依法公開審理的案件,案件事實未經(jīng)法庭公開調(diào)查不能認(rèn)定”,“依法公開審理的案件,經(jīng)人民法院許可,新聞記者可以記錄、錄音、錄像、攝影、轉(zhuǎn)播庭審實況”。③

  

  關(guān)于司法效率,我國的《刑事訴訟法》和《民事訴訟法》分別規(guī)定了刑事和民事一審案件、二審案件和審判監(jiān)督程序的期限,而且設(shè)置丁簡易程序。但是和其他國家相比,適用簡易程序案件的范圍仍然過小。英國按簡易程序?qū)徖淼男淌掳讣既啃淌掳讣?7%,日本占94%,①中國只占不到50%。某些疑難或者社會關(guān)系復(fù)雜的案件幾乎不可能按照法定期限審理完畢,也有一些本來很簡單,可以適用簡易程序解決的案件,由于雙方當(dāng)事人找關(guān)系,托人情,把簡單的案件復(fù)雜化了,成了當(dāng)事人之間占有“社會權(quán)力”的較量,法院無可奈何。

  

  《人民法院五年改革綱要》在提高司法效率方面制定了一些措施,如合理的內(nèi)部分工,建立科學(xué)的內(nèi)部流程管理制度,要求各級法院逐步提高當(dāng)庭宣判率,裁判文書公開,等等。也有一些法院自己探索提高司法效率的途徑,如考核法官結(jié)案數(shù),并且將其作為晉升的條件。但是從整體看,效率仍然是司法改革要解決的重要問題之一。司法效率低下使得當(dāng)事人在訴諸法院時心存疑慮,本來應(yīng)該“一斷于法”的事情,由于久拖不決,給各種勢力的干預(yù)造成可乘之機(jī)。即使判決是公正的,“遲到的正義”往往造成勝訴者不能保障自己的權(quán)利,敗訴者則可以逃脫自己的責(zé)任。

  

 。ㄈ21世紀(jì)的中國需要一個享有社會尊重和信任的司法權(quán)力

  

  司法機(jī)關(guān)享有的社會權(quán)威和信任有兩層含義,一是法院是訴諸司法的社會糾紛裁決的最終權(quán)威,二是社會對法院的最終裁決給予認(rèn)可。第一層意義上的權(quán)威需要制度支持和保障。因為侵犯司法最終權(quán)威的個人和機(jī)構(gòu)一般都比司法機(jī)關(guān)更有權(quán)力。例如,地方的黨、政、人大的領(lǐng)導(dǎo),都可能成為侵犯司法權(quán)威的主體。《南方周末》曾經(jīng)刊登過一個地方人大利用職權(quán)干預(yù)司法的典型案例,講述了一個經(jīng)過“三級法院,四個判決,八年官司”,最后以“一張白紙”了結(jié)的案子。②這樣的例子現(xiàn)在可能仍然在我們的周圍發(fā)生。盡管是個案,但是它們傳遞的信息是:法院的審判和判決沒有意義。一個這樣的例子足以毀滅十個公正的判決所樹立的司法權(quán)威。

  

  公眾對法院權(quán)威的認(rèn)可是硬幣的另一面。司法判決的結(jié)果一定是一方勝訴,一方敗訴。一般情況下,勝訴方會認(rèn)為判決是公正的,敗訴方則可能認(rèn)為判決對自己不公。排除情感方面的因素,判決的被接受需要社會對司法機(jī)關(guān)的信任。在中國現(xiàn)在的社會條件下,公眾憑什么信任司法機(jī)關(guān),或者,司法機(jī)關(guān)憑什么來獲得社會的信任呢?當(dāng)然第一位的是公正,為了公正,必須有司法獨(dú)立,在不受任何外來干擾的條件下獨(dú)立適用法律,并且根據(jù)法律作出裁決。為了保障獨(dú)立的地位和權(quán)力不被濫用,要有一套使法官和法院負(fù)責(zé)任的機(jī)制。法官必須是一個特殊的職業(yè)群體,對法律負(fù)責(zé)是法官和法院的最高職責(zé)。

  

  綜上所述,為新世紀(jì)的中國鍛造一個獨(dú)立而且強(qiáng)有力的、公正而且有效率的、享有社會尊重和信任的司法權(quán)力是對我國政治體制的支持,也是中國加入世界政治、經(jīng)濟(jì)和法律的主流并且發(fā)揮作用的關(guān)鍵。司法改革所采取的任何措施都應(yīng)該在這樣的目標(biāo)下通過檢驗。

  

  *信春鷹,中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所教授。

  

 、佟度嗣穹ㄔ焊母镂迥昃V要》的最后一條明確指出,《綱要》是組織和動員全國各級人民法院推進(jìn)司法改革的行動規(guī)劃。

 、俣匚洌骸蛾P(guān)于整頓和改造司法部門的一些意見》,《董必武政治法律文集》法律出版社1986年版,第228頁。

  ②同上,第229頁。

 、偕蜮x儒:《加強(qiáng)人民司法建設(shè),鞏固人民民主專政》,人民日報,1951年10月30日。

 、谵D(zhuǎn)引自陳端洪:《司法與民主:中國司法民主化及其批判》《中外法學(xué)》1998年第4期,第26頁。

  ①最高人民法院:《人民法院五年改革綱要》,1999年10月20日發(fā)布,見同年10月22日法制日報。

 、诙匚洌骸蛾P(guān)于整頓和改造司法部門的一些意見》,《董必武政治法律文集》法律出版社1986年版,第228頁。

  ①Xin Chunying,F(xiàn)an Gang,“The Role Of Law and Legal lnstitutionsinChma\"\"sEcOnomic Development\"\",The Law Publisher ,2000,page 181.

  ②Xin Chunying,F(xiàn)an Gang,“The Roie Of Law and Legal Institutions in China‘s Econoic Development\"\",The Law Publisher ,2000,page 208.

 、僮c懮剑骸对谌珖鴮徟蟹绞礁母锕ぷ鲿h上的講話》,載于最高人民法院研究室編:《走向法庭》,法律出版社1997年版,第14頁。

  ①青島市中級人民法院研究室:《青島市中級人民法院民事經(jīng)濟(jì)案件改革文件匯編》,第50頁。

 、谥摹氨0材J健本褪沁@方面改革的一個例子。作者注。

  ③參見2001年9月12日人民法院報第一版,《全國審判監(jiān)督工作座談會在渝召開》。

 、1998年12月24日,最高人民法院頒發(fā)了《關(guān)于人民法院接受人民代表大會及其常務(wù)委員會監(jiān)督的若干意見》,羅列了13種接受監(jiān)督的方式,其中第七條、第八條是對人大個案監(jiān)督要求的回應(yīng)。作者注。

 、隈T蘊(yùn)強(qiáng):《人民法院個案監(jiān)督亟待規(guī)范》,載于《法學(xué)雜志》1998年第6期,第31頁。

  ③同上。

 、亳T蘊(yùn)強(qiáng):《人民法院個案監(jiān)督亟待規(guī)范》,載于《法學(xué)雜志》1998年第6期,第32頁。

 、谝姟稄V東省各級人民代表大會常務(wù)委員會實施個案監(jiān)督工作規(guī)定》,1997年廣東省第八屆人民代表大會常務(wù)委員會第26次會議通過。各地的相關(guān)法規(guī)規(guī)定大體相同。

 、垡娡环ㄒ(guī)。

 、贀(jù)中央電視臺焦點(diǎn)訪談報道,江西某縣選任審判長以創(chuàng)收多少為標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致業(yè)務(wù)素質(zhì)高的審判人員落選。

 、僖姟度嗣穹ㄔ簩徟虚L選任辦法》(試行)。

 、贋榱思m正公安局長兼任地方政法委書記的弊端,2001年國家專門下文件制止這樣的做法——作者注。

 、佟度胧篮笞畲蟮淖兓瘜⑹欠森h(huán)境》,北京青年報2001年11月13日,第17版。

  ①記者劉新雷:《法官追求公正與效率》,北京青年報2001年1月9日,第6版。

  ②相關(guān)報道,參見2001年8月16日,9月13日《南方周末》。作者注。

  ③最高人民法院研究室編:《人民法院五年改革綱要》,人民法院出版社2000年4月出版,第115頁。

 、俦褰种骶帲骸缎淌略V訟法學(xué)》,法律出版社1997年版,第358頁。

 、谝妷圯磔恚骸度壏ㄔ,四個判決,八年官司,一張白紙》,南方周末1998年6月5日第6版。

  文章來源:http://www.law-dimension.com/detail.asp?id=292

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