最小的法院 [最高法院還是最小危險(xiǎn)部門嗎?]
發(fā)布時(shí)間:2020-04-06 來源: 幽默笑話 點(diǎn)擊:
最高法院還是最小危險(xiǎn)部門嗎? 在《人民自己:人民憲政主義與司法審查》一書中,斯坦福大學(xué)法學(xué)院院長拉里•克雷默對此作出一個(gè)否定的回答。 視最高法院為最小危險(xiǎn)部門的說法,源自漢密爾頓在《聯(lián)邦黨人文集》中對司法機(jī)關(guān)的定性。
在漢密爾頓看來,司法部門為分立的三權(quán)中最弱的一個(gè):行政部門不僅具有榮譽(yù)、地位的分配權(quán),而且執(zhí)掌社會的武力;立法部門不僅掌握財(cái)政,且制定公民權(quán)利義務(wù)的準(zhǔn)則。和前述兩者相比,司法部門既無軍權(quán)又無財(cái)權(quán),不能支配社會的力量和財(cái)富,不能采取任何主動(dòng)的行動(dòng),是最小危險(xiǎn)的部門。
對此,克雷默認(rèn)為,情況在發(fā)生戲劇性轉(zhuǎn)變。美國憲政先賢們認(rèn)為需要特殊保護(hù)的“最小危險(xiǎn)部門”,在20世紀(jì)下半葉迅速擴(kuò)權(quán)后,暴露出了值得警惕的危險(xiǎn)。
根據(jù)克雷默分析,自1960年代以來的沃倫法院、伯格法院和倫奎斯特法院,一改司法克制主義的傳統(tǒng),轉(zhuǎn)采司法能動(dòng)主義。最高法院對憲法事務(wù)不斷深度介入,其權(quán)力也不斷擴(kuò)張,其對憲法解釋的范圍,已從有關(guān)個(gè)人權(quán)利的憲法條款擴(kuò)展到幾乎所有的憲法條款
很多時(shí)候,它們以憲法為掩護(hù),去處理很多憲法并沒有觸及的事項(xiàng)。司法審查權(quán)力的急速膨脹,導(dǎo)致最高法院在1990年到2000年間,就推翻了30部聯(lián)邦法律,達(dá)到歷史之最。
對這種權(quán)力擴(kuò)張的一個(gè)最好說明,是倫奎斯特大法官的一段話:“聯(lián)邦法院在解釋這部法律時(shí)是至高無上的,此乃一種我們憲政體制的永恒不變且不可或缺的特征。無疑,政治分支在解釋和適用憲法時(shí)具有一種角色,但自馬伯里案以來,本院從來都是憲法文本的最終解釋者!
克雷默在書中通過對憲法史的回溯,指出倫奎斯特的上述言論是夸張的,不符合歷史事實(shí),其立論不過是對最高法院篡權(quán)合法性的修飾,表明最高法院企圖控制美國政治的核心。 克雷默指出,以倫奎斯特為代表的司法至上主義者的錯(cuò)誤在于,他們試圖混淆憲法與一般法律的區(qū)別。
因此重申對憲法本質(zhì)的理解,就顯得十分必要。實(shí)際上,憲法是一種獨(dú)立的意識形態(tài),既不同于政治,也不同于一般的由法院解釋和執(zhí)行的法律。法律是由政府制定以管制和約束人民的法律,而憲法是人民創(chuàng)制以控制和約束政府的法律。簡而言之,憲法是針對統(tǒng)治者的,意在控制主權(quán)。
如此看來,把憲法的解釋權(quán)交給9個(gè)未經(jīng)民選的終身制的大法官,無疑是荒唐的?死啄J(rèn)為,關(guān)于憲法的爭議不該在司法領(lǐng)域而應(yīng)該改在政治領(lǐng)域解決。立法機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)都由憲法產(chǎn)生,并需對憲法負(fù)責(zé),也無權(quán)解釋憲法。
那么誰有權(quán)解釋憲法?
克雷默的回答是“人民自己”。這并非毫無意義的回答,這種主張意味著否定最高法院在憲法問題上的最終解釋權(quán),盡管憲法本身的論證非常復(fù)雜,但這對“人民自己”來說遠(yuǎn)非挑戰(zhàn)。我們別忘了富蘭克林•羅斯福的名言:憲法是“一部門外漢的法政文件”,而不是“法律人的契約”。
在美國的歷史上,人民并非一種虛擬的集體符號,而是一種可以獨(dú)立行動(dòng)的集體組織,在法政的框架之下,嘗試著多種渠道去表達(dá)自己對解釋憲法的意見,比如請?jiān)、政治宣傳、公共集會、陪審團(tuán)的意見甚至有限的暴動(dòng),以抵制違憲的權(quán)力。
在制度層面,人民如何控制法官篡權(quán)呢?在歷史上,制度化的手段并不缺乏,面對自信過頭的最高法院,杰弗遜、杰克遜、林肯和羅斯福等美國總統(tǒng),嘗試過多種行之有效的手段:大法官可以被彈劾,最高法院的預(yù)算可以被削減,總統(tǒng)無視發(fā)源地法令,國會剝奪最高法院的管轄權(quán),縮小最高法院的規(guī)模,用新成員來填塞法院,賦予其繁重的新職責(zé)或者修改司法程序。
克雷默指出,在采取上述手段時(shí)必須謹(jǐn)慎,在司法獨(dú)立與問責(zé)性問題上保持一定的平衡。 實(shí)現(xiàn)這種平衡的關(guān)鍵在于,最高法院的大法官能否改變在處理日常事務(wù)中的態(tài)度與自我認(rèn)知,一種理想的狀態(tài)應(yīng)為:
“最高法院的大法官將認(rèn)為自己與大眾的關(guān)系如同下級法院法官眼中的他們與最高法院的關(guān)系。根據(jù)他們的最好判斷解釋《聯(lián)邦憲法》,但也意識到還存在一種更高的權(quán)威有權(quán)推翻他們的決策――這也是一種真實(shí)的權(quán)威,而不是那種在兩百年前發(fā)出聲音,但隨即消失的抽象的‘人民’。”
《大國醫(yī)改》
講述中國醫(yī)療改革之痛,據(jù)實(shí)而論,痛斥醫(yī)改進(jìn)程中那些混淆是非者,以犀利的語言破除一個(gè)個(gè)橫?于百姓、醫(yī)院和政府之間的“虛假問題”,對醫(yī)改中的核心問題,包括市場化、政府主導(dǎo)、公益性和信息不對稱等等作出了最機(jī)智的回應(yīng)。
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